Договор между юридическими лицами только в письменной форме

Статья 434. Форма договора

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.

4. В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договор в письменной форме может быть заключен только путем составления одного документа, подписанного сторонами договора.

Комментарий к Ст. 434 ГК РФ

1. К комментируемой статье в полной мере относится правило, предусмотренное п. 2 ст. 420 ГК РФ: «К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках…», — соответственно п. 1 ст. 158 указывает на то, что сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной) .

———————————
См. ст. 158 ГК РФ и комментарий к ней.

2. Комментируемая статья устанавливает возможность выбора сторонами формы договора, если иное не установлено законом (именно федеральным законом, а не другими нормативными правовыми актами России или ее субъектов).

3. В устной форме заключаются договоры, для которых федеральными законами или соглашением сторон не установлена письменная форма, а также исполняемые при самом их совершении, за исключением договоров, для которых установлена нотариальная форма, и договоров, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

Письменная форма договора предусмотрена для сделок юридических лиц между собой и с гражданами.

Также письменная форма предусматривается для сделок граждан между собой, если цена этих сделок превышает не менее чем в 10 раз установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, — независимо от цены договора.

Комментируемая статья указывает на возможность заключения договора в письменной форме как путем составления одного документа, так и с помощью обмена документами (п. 2 комментируемой статьи) посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи при совершении сделок, требующих письменной формы, установлено п. 2 ст. 160 ГК РФ и допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Так, при рассмотрении спора о признании незаключенным соглашения о внесении изменений в договор суды с учетом акта экспертного исследования установили, что имеющееся в соглашении изображение подписи, совершенной от имени стороны в договоре, получено с использованием факсимиле материалом типа штемпельной краски. В договоре не содержалось условий, предусматривающих возможность использования факсимильной подписи при заключении соглашения о внесении в него изменений, в связи с чем суды пришли к выводу о несоблюдении сторонами письменной формы соглашения и его незаключенности. Доводу об использовании факсимиле при подписании документов в качестве обычая делового оборота была дана оценка судами с учетом его несоответствия п. 2 ст. 5 Гражданского кодекса РФ. Представленные в материалах дела счета-фактуры, акты приема-передачи электрической энергии и платежные поручения об оплате оказанных услуг содержат ссылки на договор. При этом суды учли, что доказательств, подтверждающих его исполнение сторонами на условиях, указанных в соглашении об изменении договора, не представлено .

———————————
Определение ВАС РФ от 17 декабря 2009 г. N ВАС-16259/09 по делу N А51-10436/2008-23-225.

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (ст. 4) определяет правовые условия использования электронной цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

— сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания;

— подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в электронном документе;

— электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи.

4. Наряду с простой письменной формой законодательством установлена и квалифицированная письменная форма договора — письменная с нотариальным удостоверением, которая является обязательной в случаях, указанных в законе, а также в случаях, предусмотренных соглашением сторон.

Порядок нотариального удостоверения договоров определен Основами законодательства РФ о нотариате, а также Методическими рекомендациями по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами РФ, утвержденными Приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. N 91 .

———————————
Бюллетень Министерства юстиции РФ. 2000. N 4.

5. Заключение договора в письменной форме возможно не только путем составления одного документа, но и путем выражения воли сторон в отдельных документах посредством почтовой, телеграфной и иных видов связи, предусмотренных п. 2 комментируемой статьи. Так, при рассмотрении спора между залогодателем и залогодержателем относительно признания договора залога незаключенным залогодатель ссылался на отсутствие договорных отношений, поскольку в тексте подписанного сторонами договора не отражены необходимые условия, позволяющие индивидуализировать предмет залога. В тексте договора содержались сведения о векселедателях передаваемых векселей, их виде (простые), номинале и сроках платежа, но их серии и номера приведены не были. Истец — залогодержатель — объяснял, что индивидуальные признаки векселей были определены в тексте кредитного договора, исполнение которого должно было обеспечиваться залогом.

Апелляционная инстанция, сославшись на ст. ст. 160 и 434 ГК РФ, по смыслу которых под документом, выражающим содержание заключаемой сделки, понимается не только единый документ, но и несколько взаимосвязанных документов, каждый из которых подписывается ее сторонами, указала на отсутствие оснований для признания договора о залоге незаключенным. Условия договора залога определены в двух документах: в тексте самого договора о залоге и в тексте кредитного договора при наличии взаимных отсылок в этих документах .

———————————
См.: п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 января 2002 г. N 67 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм о договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами» // Вестник ВАС РФ. 2002. N 3.

6. Комментируемая статья является общей по отношению к специальным нормам договоров отдельных видов, которые не должны ей противоречить. В правоприменительной практике имеют место отдельные коллизии при определении формы договора. Так, о проблеме соотношения норм ст. 808 ГК РФ и п. 2 комментируемой статьи свидетельствуют разные подходы в практике арбитражных судов. Согласно ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, — независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий могут быть представлены расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Так, Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 20 апреля 2007 г. по делу N А26-12110/2005-12 не были признаны доказательствами наличия договора займа платежные поручения, которые, по мнению суда, лишь удостоверяют факт передачи определенной денежной суммы, однако не являются соглашениями сторон в письменной форме, свидетельствующими о волеизъявлении обеих сторон на установление заемного обязательства. Определение ВАС РФ от 24 июля 2009 г. N ВАС-9364/09 по делу N А56-11245/2007, наоборот, признало платежные поручения, в которых в качестве назначения платежа указано перечисление денежных средств по договору, подтверждающими факт получения ответчиком денежных средств и доказательствами заключения договора займа. Такими доказательствами были признаны также письма и выписки с лицевых счетов общества и предпринимателя. Из этого следует, что не любые письменные доказательства могут свидетельствовать о наличии договорных отношений. Допустимыми являются такие доказательства, из которых следует волеизъявление сторон заключить договор и согласование, таким образом, всех существенных условий договора.

При рассмотрении другого дела Высший Арбитражный Суд РФ подтвердил факт заключения договора возмездного оказания услуг на основании подтверждения бронирования номера гостиницей и платежного поручения об оплате стоимости номера и услуг по бронированию.

7. Немало споров возникает и при определении правового значения печати на договорах, заключаемых в письменной форме, в которых участвуют юридические лица. Гражданский кодекс РФ не содержит требования об обязательном проставлении печати на документах юридических лиц. В соответствии с п. 1 ст. 160 ГК РФ скрепление печатью относится к дополнительным требованиям оформления сделки, которые могут быть установлены законом, иными правовыми актами и соглашением сторон. Последствием несоблюдения этих требований является недействительность договора (п. 1 ст. 162 ГК). Юридическое лицо обязано иметь круглую печать, что предусмотрено в федеральных законах, регулирующих правовое положение отдельных видов юридических лиц (например, п. 5 ст. 2 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Требование о заверении оттиском печати подписи должностного лица содержится в Постановлении Госстандарта России от 3 марта 2003 г. N 65-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Федерации» , в соответствии с п. 3.25 которого оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих заверение подлинной подписи.

———————————
Документы заверяют печатью организации. М.: Издательство стандартов, 2003 // СПС «КонсультантПлюс».

8. О предложении и о согласии заключить договор см. ст. 435 и соответственно ст. 438 ГК РФ и комментарий к ним.

Формы сделок

  • Гражданское право
  • Предмет и методы гражданского права
  • Элементы сделок

    Сделка представляет собой единство четырех элементов: субъектов — лиц, участвующих в сделке, субъективной стороны — воли и волеизъявления, формы и содержания.

    Рассмотрим каждый из элементов сделки.

    Субъектами сделки признаются любые субъекты гражданского права, обладающие дееспособностью.

    Поскольку сделка — волевое действие, совершать ее могут только дееспособные граждане. Лица, обладающие дееспособностью в неполном размере, могут совершать только те сделки, которые разрешены законом.

    Юридические лица могут совершать любые сделки, не запрещенные законом и не противоречащие целям, закрепленным в их учредительных документах.

    Отдельные вилы деятельности могут осуществляться юридическими лицами и гражданами-предпринимателями только при наличии специального разрешения (лицензии).

    Воля юридического лица реализуется при совершении сделки его органами либо представителями. Для юридического лица правовые последствия возникают лишь в случае, если его орган или представитель действовали в рамках предоставленных им полномочий.

    Субъективная сторона состоит из двух компонентов: воли и волеизъявления. Воля и волеизъявление имеют значение для сделки в их единстве. Для действительности сделки небезразлично и то, как сформировалась воля субъекта.

    Необходимым условием для действительности сделки является отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы исказить представление лица о существе сделки или ее отдельных элементах (заблуждение, обман и т. п.) либо создать видимость внутренней воли при ее отсутствии (угроза, насилие и т. п.).

    Еще один элемент психического отношения человека к совершаемому им действию, который может иметь значение для сделки, — мотив. Побудительная причина, та социально-экономическая или иная цель, ради достижения которой лицо вступает в сделку, по общему правилу лежит вне пределов самой сделки и не оказывает на нее никакого влияния. Для гражданского права безразлично, достигнут ли совершением сделки результат, который выступил ее побудительным мотивом.

    Однако в некоторых случаях мотив может иметь правовое значение (например, ст. 169 ГК РФ), кроме того, стороны вправе придать мотивам юридическое значение, оговорив установление прав и обязанностей либо их изменение и прекращение, в зависимости от осуществления мотива или цели сделки. В таком случае мотив, оговоренный сторонами, становится условием сделки, а сама сделка будет считаться совершенной под условием.

    Следует отличать мотив и цель сделки от ее основания, т. е. того типового юридического результата, который должен быть достигнут исполнением сделки. Конкретная правовая цель лиц может не совпасть с основанием сделки (притворные и мнимые сделки). Основание является обязательным элементом сделки, за исключением случаев, специально указанных в законе.

    Волеизъявление должно правильно отражать внутреннюю волю и довести ее до сведения участников сделки. Законом установлено, что доведение внутренней воли до остальных участников сделки должно совершаться только способами, предусмотренными законом, т. е. в определенной законом форме. Отсутствие требуемой законом формы выражения волеизъявления может привести к недействительности сделки.

    Формы сделок

    Форма сделок бывает устной или письменной.

    Устная форма сделки

    Устно в соответствии со ст. 159 ГК РФ могут совершаться любые сделки, если:

  • законом или соглашением сторон для них не установлена письменная форма;
  • они исполняются при самом их совершении;
  • сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение об устной форме исполнения.
  • Устная форма сделок заключается в том, что стороны выражают волю словами, благодаря чему воля воспринимается непосредственно.

    К устной форме сделки приравниваются конклюдентные действия и в некоторых случаях молчание (п. 2, 3 ст. 158 ГК РФ).

    Конклюдентные действия — это поведение лица, свидетельствующее о его воле совершить сделку (в качестве примера можно привести совершение сделок купли-продажи через торговые автоматы, в которых действие продавца, поставившего автомат, уже свидетельствует о его намерении совершить сделку).

    Молчание может свидетельствовать о совершении сделки только в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

    Все остальные сделки должны совершаться в письменной форме.

    Письменная форма сделки

    Письменная форма бывает простой и нотариальной.

    Сделка в простой письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего се содержание и подписанного лицом (лицами), совершающим(и) сделку, или должным образом уполномоченными им (и) лицами.

    Договоры могут совершаться также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).

    Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т. п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований.

    В соответствии со ст. 161 ГК РФ должны совершаться в простой письменной форме сделки (за исключением требующих нотариального удостоверения):

    • юридических лиц между собой и с гражданами;
    • граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.
    • Не являются простой письменной формой сделки товарный или кассовый чеки, поскольку они не содержат необходимых для этого реквизитов (сведения о сторонах сделки, о предмете договора и др.). Это, однако, не означает, что товарный и кассовый чеки не имеют никакого юридического значения. Они могут наряду с другими документами использоваться в качестве доказательств в ходе судебного разбирательства.

      Несоблюдение простой письменной формы сделки по общему правилу (п. 1 ст. 162 ГК РФ) лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и се условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (товарный чек, кассовый чек, аудио- видеозаписи и т. п.).

      В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (например, соглашение о неустойке (ст. 331 ГК РФ), о поручительстве (ст. 362 ГК РФ), обещание дарения (ст. 574 ГК РФ)).

      Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки (п. 3 ст. 162 ГК РФ).

      Нотариальная форма сделок требуется для совершения сделок, прямо предусмотренных законом, а также соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма и не требовалась (п. 2 ст. 163 ГК РФ). Нотариальная форма отличается от простой письменной формы сделок наличием удостоверительной надписи нотариуса или другого должностного лица, имеющего право на совершение такого нотариального действия. Так, обязательна нотариальная форма для завещания, договора ренты.

      Для некоторых видов сделок предусматривается, кроме облечения их в соответствующую форму, еще и обязательная государственная регистрация. В соответствии со ст. 164 ГК РФ обязательной государственной регистрации подлежат сделки с землей, недвижимым имуществом и иные сделки, определенные законом.

      Под содержанием сделки понимается совокупность составляющих ее условий (о предмете, о правах и обязанностях сторон, об ответственности за неисполнение обязательств и др.).

      Для действительности сделки необходимо, чтобы ее содержание соответствовало требованиям закона и иных правовых актов, т. е. чтобы не нарушало ни запретительных, ни предписывающих норм действующего законодательства.

      Вместе с тем сделки по содержанию могут отличаться от установленных законодательством диспозитивных норм либо вообще не быть предусмотренными законом, но в любом случае они должны соответствовать общим началам и смыслу гражданского законодательства.

      Кроме того, содержание сделок должно соответствовать основам правопорядка и нравственности общества.

      Формы договора

      В соответствии с ГК РФ договор может быть заключен в следующих формах: 1)

      в форме конклюдентных действий; 2)

      в устной форме; 3)

      в письменной форме — простой или нотариальной.

      Под конклюдентными действиями понимается поведение, из которого явствует воля (желание) лица совершить сделку, хотя никаких слов при этом не произносится. Например, покупатель, желая приобрести выставленный на прилавке товар, берет его в руки и молча протягивает продавцу деньги. Пассажир, желая доехать до определенного места, садится в трамвай соответствующего маршрута. Посетитель театра молча сдает в гардероб верхнюю одежду и получает номерок. Во всех этих случаях имеет место заключение договора путем конклюдентных действий (договора купли-продажи, перевозки и хранения соответственно). Конклю-дентные действия следует отличать от молчания, когда лицо не только не произносит каких-либо слов, но и вообще никак не выражает свою волю (бездействует). Молчание считается согласием на заключение договора лишь в случаях, прямо предусмотренных законом или соглашением сторон, а также когда это вытекает

      из обычаев делового оборота или прежних деловых отношений сторон.

      Устная форма представляет собой прямое выражение воли посредством устной речи.

      В устной форме и в форме конклюдентных действий могут совершаться: —

      любые сделки (договоры), для которых законом или соглашением сторон не установлена письменная форма; —

      сделки, исполняемые при самом их совершении (например, покупка гражданином товаров на рынке), за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма или простая письменная форма под страхом недействительности (см. ниже).

      Письменная форма бывает простой и нотариальной. Простая письменная форма состоит в составлении документа, выражающего содержание договора, и подписании его сторонами. Для некоторых видов договоров законодательством предусмотрена необходимость составления единого документа (таковы, например, договоры продажи или аренды недвижимости). В остальных случаях для соблюдения простой письменной формы достаточно обмена письмами, каждое из которых подписано той стороной, от которой оно исходит. Простая письменная форма также считается соблюденной, если в ответ на письменное предложение одной стороны заключить договор другая сторона выполнит предусмотренные в предложении условия, т.е. совершит конклюдентные действия, свидетельствующие о ее желании заключить договор на этих условиях (например, отгрузит запрашиваемый товар или перечислит деньги в оплату товара, предложенного другой стороной).

      Законодательством или соглашением сторон могут предъявляться дополнительные требования к простой письменной форме: скрепление документа печатями, выполнение на бланке определенной формы и т.д.

      В простой письменной форме должны совершаться следующие сделки (кроме сделок, требующих нотариального удостоверения): —

      сделки юридических лиц между собой и с гражданами; —

      сделки граждан между собой на сумму, превышающую в 10 раз и более минимальный размер оплаты труда; —

      в случаях, предусмотренных законом, иные сделки, независимо от их суммы и субъектов.

      Несоблюдение простой письменной формы (если она обязательна), в зависимости от вида сделки, может повлечь за собой следующие правовые последствия:

      1) если законом прямо не установлено иное, при возникновении судебного спора стороны лишатся права ссылаться в подтверждение сделки или ее условий на свидетельские показания;

      2) в случаях, прямо предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, совершенная с нарушением обязательной письменной формы, будет признана недействительной (ничтожной).

      Нотариальная форма договора характеризуется тем, что стороны подписывают единый письменный документ, закрепляющий содержание договора, в присутствии особого должностного лица — нотариуса, который устанавливает личность сторон и удостоверяет совершаемую сделку с занесением записи о ней в специальный реестр. За совершение такого действия взимается государственная пошлина.

      Нотариальная форма обязательна лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, а также в случаях, когда стороны установили ее своим соглашением (даже если по закону она и не требовалась). Несоблюдение нотариальной формы влечет недействительность (ничтожность) договора.

      Какие договоры заключаются в устной форме согласно Гражданскому кодексу РФ?

      Устная и письменная форма сделок

      Дозволенные правом формы сделок (устная и варианты письменной — простая и нотариальная) применяются субъектами по собственному выбору, но в рамках, ограниченных императивными нормами Гражданского кодекса РФ и специальными законами. Такие ограничения вводятся следующими путями:

    • запрет на совершение контракта указанным способом;
    • обязанность заключать сделку в указанной форме под страхом неблагоприятных последствий.
    • Есть и диспозитивные нормы, которые допускают, например, устную форму в конкретной ситуации, что позволяет правоприменителю не задумываться над действительностью и заключенностью такой сделки, если факт устного соглашения подтвержден.

      Для письменной формы законодатель разъясняет, каким образом можно заключить договор:

    • в виде общего документа, завизированного подписями обоих/всех контрагентов;
    • путем обмена встречными письмами (оферта — акцепт) по почте или электронной связи, факсу;
    • путем направления письменной оферты и совершения в ответ на нее конклюдентного акцепта.
    • Таким образом, если в законе нет императива на письменный или нотариальный способ совершения договора, стороны сами определяют, как им оформлять отношения, и вправе остановиться на устной форме.

      Ограничения по устным сделкам

      Посмотрим, какие имеются ограничения по закону в отношении устных сделок. Они не могут заключаться:

    • юрлицами вне зависимости от того, кем является 2-я сторона — организацией или гражданином;
    • между гражданами, если сумма сделки более 10 000 руб. (ч. 1 ст. 161 ГК РФ);
    • для договоров займа между гражданами на сумму более 10 000 руб. (п. 1 ст. 808 ГК РФ), подробности в статье Изменения в договоре займа с 2020 года;
    • для купли-продажи при реализации объекта недвижимости, подробности можно прочитать в нашей статье Договор купли-продажи квартиры 2017-2020 (скачать образец);
    • для дарения, если даритель — организация, а дар стоит более 3 000 руб.;
    • для дарения, если это обещание передать в дар (ст. 574 ГК РФ).
    • Какие договоры заключаются только письменно

      По ГК РФ в письменной форме заключаются договоры (независимо от сумм, предмета и субъектов), предметом которых является:

    • передача строений в собственность или пользование (абз. 1 ст. 550 и п. 1 ст. 560, ст. 584, п. 1 ст. 651, п. 1 ст. 674 ГК РФ);
    • обеспечение иного обязательства (неустойка, залог, поручительство);
    • перемена стороны в ранее заключенном контракте (цессия и/или перевод долга по правилам п. 1 ст. 389, п. 4 ст. 391 ГК РФ).
    • А также договоры проката, транспортной экспедиции, банковского вклада и т. п.

      Очевидно, что невозможность заключить устный договор вызвана характером возникающих в результате него обязательств и особенностями передаваемых объектов. Так, индивидуально-определенные объекты необходимо описать в договоре аренды или купли-продажи постройки во избежание несогласованности условия о предмете договора и последующих споров.

      Какие договоры можно заключить в устной форме

      Устная форма договора по ГК РФ, другим законам и судебной практике возможна для сделки:

    • предварительной, если нет требования об обязательной письменной форме основного договора (п. 1 ст. 429 ГК РФ);
    • купли-продажи, мены, аренды, подряда, кроме установленных законом исключений;
    • предоставления права использования произведением в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ);
    • по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (п. 2 ст. 786 ГК РФ);
    • дарения (ст. 574 ГК РФ);
    • агентирования (постановление 20-го ААС от 29.07.2011 по делу № А54-5674/2010);
    • бессрочного безвозмездного пользования жилым помещением (определение Ленинградского областного суда от 16.07.2014 № 33-3662/2014).

    Возможна ли устная форма сделки при госзакупках

    В письме Минэкономразвития РФ от 22 июня 2015 года № Д28и-1853 дается следующее разъяснение по этому вопросу.

    Часть 15 ст. 34 закона «О контрактной системе…» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее — закон № 44-ФЗ) оставляет выбор формы сделки на усмотрение покупателя в ситуациях, когда не установлены обязательные требования к содержанию контракта, не введены типовые формы контрактов. Соответственно, госзаказчик вправе заключить контракт и устно.

    В частности, можно устно приобрести товары или оплатить услуги:

  • стоимостью в пределах 100 000 руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ);
  • от имени учреждения культуры, например государственного или муниципального зоопарка, ботанического парка, музея и т. п. (п. 5 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ);
  • по подаче воды, тепла, вывозу отходов и т. п. с организацией ЖКХ, если госзаказчик получил помещение в здании, где все прочие владельцы помещений уже пользуются услугами данной организации.
  • Особенности устных договоров

    Заключая договор в устной форме, следует учитывать, что:

  • необходимо устно согласовать все существенные условия;
  • выдача типового документа (например, кассового или товарного чека) служит одним из доказательств заключения соглашения;
  • при желании изменить или расторгнуть договор можно сделать это также в устной форме (п. 1 ст. 452 ГК РФ);
  • акцепт устной оферты совершается незамедлительно, если об ином сроке не заявлено в оферте (п. 2 ст. 441 ГК РФ). Об используемых понятиях читайте в наших статьях Что такое акцепт простыми словами? и Что такое – оферта – простыми словами?
  • Предмет доказывания по спорам из устных договоров

    При возникновении спора по устному договору истец должен доказать:

    1. Факт его заключения (т. е. согласования существенных условий).
    2. Допустимость устной формы (что заключенный договор, например розничной купли-продажи, является именно таковым, а не договором, для которого необходима письменная форма).
    3. Совершение сторонами действий во исполнение именно этого договора.

    Большое значение имеют письменные доказательства (например, квитанции об оплате или билет на проезд). Для случаев, когда устно заключен договор, в отношении которого запрет на устную форму отсутствует, допустимы и свидетельские показания.

    ВАЖНО! В судебной практике встречаются решения, в которых, несмотря на наличие в платежном документе ссылки на договор, факт его заключения не является доказанным (постановление ФАС ЗСО от 15.09.2009 по делу № А46-23290/2008).

    Последствия несоблюдения письменной формы сделки

    Обычное следствие устного оформления сделки, для которой по закону требуется письменная форма, — лишение права в случае спора ссылаться на свидетельские показания (данное правило содержится в ст. 162 ГК РФ). В то же время разрешается доказывать условия и само наличие договора иными способами, дозволенными процессуальными кодексами. Например, аудиозаписями, какими-либо документами, подтверждающими заключение сделки.

    Исключениями из этого правила являются случаи:

  • оспаривания безденежности устного договора займа, если он был заключен под влиянием угрозы, обмана, насилия (п. 2 ст. 812 ГК РФ);
  • спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем (п. 3 ст. 887 ГК РФ).
  • Если суд все равно вызвал и допросил свидетелей в нарушение п. 1 ст. 162 ГК РФ, выносить решение на основе полученных свидетельских показаний он не может.

    Таким образом, доказать факт заключения устного договора довольно сложно. В случае невозможности доказать существование договорных отношений можно вернуть переданное без встречного предоставления на основании ст. 1102 ГК РФ. При этом стоит учитывать, что, если будет доказано, что сторона перечислила деньги, зная об отсутствии обязательства, они ей возвращены не будут (ст. 1109 ГК РФ, постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.08.08 по делу № А56-44572/2005).

    В исключительных случаях несоблюдение формы сделки влечет ее ничтожность (например, ст. 331, 339 ГК РФ).

    Устная форма договора как способ заключения сделки допускается в случаях, не запрещенных законом, или если это прямо указано в нормативных актах. По ним есть определенные ограничения и запреты.

    Доказывание факта заключения устного договора считается довольно сложным процессом в юридической практике.

    Статья 609 ГК РФ. Форма и государственная регистрация договора аренды

    Новая редакция Ст. 609 ГК РФ

    1. Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме.

    2. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом.

    3. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем права собственности на это имущество к арендатору (статья 624), заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества.

    Комментарий к Статье 609 ГК РФ

    Комментарий дорабатывается и временно отсутствует.

    Другой комментарий к Ст. 609 Гражданского кодекса Российской Федерации

    1. Форма договора аренды определяется общими нормами ГК о форме сделки (ст. 158 — 163), о форме договора (ст. 434 ГК РФ) и специальными правилами п. 1 и 3 комментируемой статьи. Она может быть письменной и устной.

    Если договор аренды заключают юридические лица между собой или с гражданами, то независимо от его срока он совершается в простой письменной форме. Это соответствует общему правилу о форме сделок названных лиц (см. п. 1 ст. 161 ГК РФ).

    Для сделок между гражданами, в том числе гражданами-предпринимателями, установлено специальное правило. В силу п. 1 комментируемой статьи письменная форма требуется только в отношении сделок, заключаемых на срок более года; сумма сделки значения не имеет. Следовательно, договоры аренды граждан между собой на срок 1 год и менее независимо от суммы сделки могут быть совершены в устной форме.

    Однако независимо от срока в письменной форме должны заключаться подлежащие государственной регистрации договоры аренды недвижимого имущества. Кроме того, соблюдение письменной формы требуется в случаях, когда такая форма для сделок прямо предписана законом. Например, в письменной форме (независимо от срока договора и его участников) должны совершаться договоры проката (п. 2 ст. 626 ГК РФ), договоры аренды транспортных средств (ст. 633, 643 ГК РФ).

    Для отдельных видов аренды (аренды зданий и сооружений, предприятия) требуется (под угрозой недействительности договора) придание договору письменной формы путем составления единого документа, подписанного сторонами (ст. 651 и 658 ГК РФ). Оформление договора способом обмена документами посредством почтовой или иной связи либо акцепта оферты путем конклюдентных действий в подобных случаях недопустимо.

    2. Пункт 2 комментируемой статьи конкретизирует правило п. 1 ст. 164 ГК о государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом. Впрочем, правило об обязательности государственной регистрации договора аренды недвижимости — диспозитивное. В ряде случаев, предусмотренных законом (а не иным правовым актом), оно не применяется. Так, в силу ст. 633 и 643 не подлежат государственной регистрации договоры аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа. В их числе договоры аренды относящихся к недвижимости воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и космических объектов. Не требуется государственная регистрация (если иное не предусмотрено законом) договора аренды земельного участка, заключаемого на срок менее чем один год (п. 2 ст. 26 ЗК).

    Государственной регистрации подлежит именно договор аренды. ГК не предусматривает самостоятельной регистрации права аренды недвижимого имущества либо порождаемого договором аренды обременения вещных прав арендодателя на недвижимое имущество правами арендатора. Согласно ст. 26 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним «государственная регистрация аренды недвижимого имущества проводится посредством государственной регистрации договора аренды этого недвижимого имущества». Сказанное означает, что регистрация возникающего из договора права аренды не является самостоятельной государственной регистрацией упомянутого права, и если договор аренды недвижимого имущества не подлежит государственной регистрации, то не регистрируются и право аренды недвижимого имущества либо аренда как обременение. Эта позиция нашла подтверждение в п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. N 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Вестник ВАС РФ. 2001. N 4. С. 19).

    3. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает специальные требования к форме договора аренды имущества, предусматривающего в последующем переход права собственности на имущество к арендатору. Данный договор должен заключаться в форме, обязательной для договора купли-продажи соответствующего имущества. Так, для договора продажи недвижимости предусмотрена письменная форма путем составления одного документа, подписанного сторонами (ст. 550 ГК РФ). Поэтому, если с правом выкупа заключается, к примеру, договор аренды транспортных средств, отнесенных к недвижимости, он должен совершаться в письменной форме путем составления одного документа, подписываемого сторонами. Это положение следует соблюдать несмотря на то, что ст. 633 и 643 ГК не исключают иных путей (способов) придания письменной формы данному договору.

    Договор между юридическими лицами только в письменной форме

    Издание: Сделки и договоры в предпринимательской деятельности

    I. Сделки и договоры (общие положения)

    1. Что считается сделкой с правовой точки зрения?

    В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделкой признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

    Сделки могут быть двухсторонние, многосторонние и односторонние. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом или иным правовым актом или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.

    2. Является ли сделкой договор?

    Договор — это двухсторонняя или многосторонняя сделка. Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей. Итак, договор — это всегда соглашение, но не любое, а только то, в результате которого у сторон возникают, изменяются или прекращаются определенные права или обязанности.

    3. Что такое смешанный договор?

    Смешанным считают договор, в котором содержатся элементы различных видов договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. К условиям различных договоров, включенным в смешанный договор, применяются соответствующие правила, регулирующие эти договоры.

    4. Вправе ли стороны заключить договор, не предусмотренный законом или иными правовыми актами?

    Да, вправе. Такое право сторон предусмотрено ст. 421 ГК РФ.

    5. Если после заключения договора принят новый закон, каким законом следует руководствоваться — новым или действующим во время заключения договора?

    В этом случае следует руководствоваться «старым» законом, и все условия заключенного договора сохраняют силу, за исключением случаев, когда в новом законе прямо указано, что его действие распространяется на договоры, заключенные до его принятия.

    6. В какой форме может быть заключен договор?

    Договор может быть заключен:

    · в простой письменной форме;

    · в форме нотариально удостоверенной или подлежащей государственной регистрации.

    7. В каких случаях договор может быть заключен в устной форме?

    Если в законе для данного договора не установлена письменная форма, он может быть заключен в устной форме.

    В устной форме может быть заключен и договор, который исполняется при его совершении, за исключением договоров, которые подлежат нотариальному удостоверению или государственной регистрации, и договоров, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность. Например, договор поручительства.

    В устной форме могут быть заключены договоры между гражданами на сумму, не превышающую десятикратный размер МРОТ.

    Исполнение сделок, совершенных в устной форме, может быть подтверждено, например, выдачей чека, номерков, жетонов и т. д.

    8. В каких случаях договор может быть заключен только в письменной форме?

    В простой письменной форме должны заключаться договоры:

    · между юридическими лицами;

    · юридических лиц с гражданами;

    · между гражданами на сумму свыше 10 МРОТ, если эти сделки не требуют еще и нотариального удостоверения или государственной регистрации;

    · для которых письменная форма установлена законом (например договор поручения).

    Кроме того, законом, иными нормативными актами или соглашением сторон могут быть установлены дополнительные требования, которым должна соответствовать форма договора (договор залога в ломбарде).

    9. Каким способом может быть заключен письменный договор?

    Договор в письменной форме может быть заключен либо путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

    10. Допускается ли подписание договора путем применения электронной цифровой подписи?

    Допускается, но только в случаях и порядке, предусмотренных специальным законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

    11. Каковы последствия несоблюдения простой письменной формы договора?

    в случае спора стороны не могут ссылаться на свидетельские показания, они могут приводить лишь письменные и другие доказательства. Таким доказательством является письменная форма договора.

    Кроме того, в случаях, прямо указанных в законе или договоре, несоблюдение письменной формы может повлечь его недействительность.

    12. Каковы последствия несоблюдения нотариальной формы договора или требования о его государственной регистрации?

    При несоблюдении нотариальной формы договора или требования о его государственной регистрации такой договор признается недействительным, ничтожным.

    13. С какого момента договор считается заключенным?

    Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

    Если в соответствии с законом для заключения договора необходима передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи имущества (ст. 224 ГК РФ).

    Если договор подлежит государственной регистрации, он считается заключенным с момента его регистрации, если в законе не установлено иное.

    14. Как определить место заключения договора, если стороны не указали его в договоре?

    Если стороны не указали место заключения договора, он считается за­ключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения юридического лица, предложившего заключить договор.

    15. Если договор должен быть заключен в обязательном порядке, но сторона отказывается от его заключения, как можно ее понудить заключить такой договор?

    Если сторона уклоняется от заключения такого договора, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В таком случае сторона, уклоняющаяся от заключения договора, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

    16. Что такое преддоговорные споры?

    Преддоговорными называются споры, которые возникают в процессе заключения договора (до его исполнения). Обычно такие споры оформляются протоколом разногласий.

    17. Что такое публичный договор?

    Публичным договором считается договор, заключенный только коммерческой организацией, и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг и др.

    Коммерческие организации не вправе отказывать в заключении договора обратившимся к ней с предложением о заключении договора лицам, оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора (кроме случаев, предусмотренных законом или договором). Публичными считаются договоры при оказании соответствующих услуг — перевозки транспортом общественного пользования, торговля, медицинских услуг, энергоснабжения.

    18. Какой договор считается договором присоединения?

    Договором присоединения считается договор, условия которого устанавливает одна сторона в определенных стандартных формах, а другая сторона лишь принимает эти условия и только путем присоединения к предложенному договору в целом. Такими договорами присоединения являются, например, страховые полисы, товаротранспортные накладные и др.

    19. Чем отличается предварительный договор от соглашения о намерениях?

    По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем соответствующий договор (о выполнении работ, оказании услуг, передаче товара) на условиях, установленных предварительным договором.

    Форма предварительного договора должна соответствовать форме основного договора.

    Предварительный договор должен содержать условия о предмете основного договора и другие существенные условия.

    В предварительном договоре должен быть установлен срок, в течение которого должен быть заключен основной договор.

    Если в предварительном договоре такой срок не указан, основной договор должен быть заключен в течение года со дня заключения предварительного договора.

    Таким образом, из условий предварительного договора вытекает, что основной договор должен быть заключен в обязательном порядке в установленные сроки и на условиях предварительного договора, в то время как соглашение о намерениях юридически является необязательным и напрямую обязанностей по заключению договора не порождает. Поэтому отказ от заключения договора одного из участников соглашения о намерениях не влечет для него каких-либо правовых последствий, но безусловно может сказаться на его деловой репутации.

    20. По договору в пользу третьего лица должник должен исполнить договор не в пользу стороны по договору, а в пользу лица, указанного этой стороной по договору (третьему лицу). Вправе ли стороны изменить или расторгнуть такой договор без согласия третьего лица?

    Стороны вправе изменить или расторгнуть такой договор без согласия третьего лица, но только до того момента, пока третье лицо не выразило намерения воспользоваться своим правом требования по договору.

    21. В какой форме проводятся торги?

    Торги проводятся в форме конкурса или аукциона.

    Выигравшим конкурс считается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии предложило лучшие условия, а на аукционе — лицо, предложившее наиболее высокую цену.

    Форму торгов определяет собственник вещей или обладатель соответствующего права.

    22. В чем особенность заключения договора на торгах?

    В том, что договор на торгах может быть заключен только лицом, выигравшим торги.

    Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения торгов протокол о результатах торгов, который имеет силу договора.

    Если лицо, выигравшее торги, уклоняется от подписания протокола, оно теряет задаток, а если от подписания протокола отказывается организатор торгов, он обязан возвратить задаток в двойном размере и кроме того возместить убытки, понесенные участием в торгах.

    23. Участники торгов вносят задаток в размере и в порядке, который указан в извещении о проведении торгов. Подлежит ли задаток возврату, если торги не состоялись?

    Да, в этом случае задаток подлежит возврату. задаток так же возвращается лицу, которое участвовало в торгах, но не выиграло их.

    24. Каковы последствия признания торгов недействительными?

    Признание торгов недействительными влечет за собой и признание договоров, заключенных на этих торгах, недействительными.

    25. В каких случаях можно требовать досрочного расторжения договора?

    По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях: при существенном нарушении договора другой стороной, например при систематической поставке продукции ненадлежащего качества; в иных случаях, предусмотренных законом; в связи с изменившимися обстоятельствами, из которых стороны исходили при заключении договора.

    26. Каков порядок расторжения договора по требованию одной из сторон?

    Во-первых, сторона, требующая расторжения договора, должна письменно обратиться с просьбой о расторжении договора к другой стороне и указать срок такого расторжения. И только в том случае, если она получила отказ от расторжения договора или не получила ответа в срок, указанный в предложении о расторжении договора, сторона может обратиться в суд с требованием об изменении или расторжении договора.

    27. Если стороны сами согласились изменить или расторгнуть договор, как это должно быть оформлено?

    Соглашение об изменении или расторжении договора оформляется в той же форме, что и договор, если из закона или договора не вытекает иное.

    28. С какого момента договор считается измененным или расторгнутым?

    В случае изменения или расторжения договора по соглашению сторон договор считается измененным или расторгнутым с момента заключения соглашения сторон об изменении или расторжении договора. Если договор изменяется или расторгается по решению суда — с момента вступления в силу решения суда.

    При этом стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено по договору до его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено соглашением самих сторон.

    29. Как называется ответственность за неисполнение договоров?

    За неисполнение договоров установлена гражданско-правовая ответственность.

    30. В каких формах может наступать гражданско-правовая ответственность?

    Чаще всего гражданско-правовая ответственность наступает либо в виде обязанности возместить причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договора убытки, либо в виде обязанности уплатить неустойку, либо в виде того и другого вместе.

    При этом следует иметь в виду, что убытки взыскиваются всегда, когда они возникли, а неустойка — только в случаях, если она прямо предусмотрена законом или договором.

    31.Что право подразумевает под убытками?

    Под убытками подразумевается:

    · стоимость утраченного или поврежденного имущества;

    · расходы, которые сторона по договору должна будет произвести для восстановления нарушенного права;

    Первые две составляющие убытков называются реальным ущербом, а третья составляющая— упущенной выгодой.

    32.Как следует исчислять убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением договора?

    Порядок исчисления убытков может быть предусмотрен законом, другими нормативными актами или самими сторонами при заключении договора.

    Если же указанными нормативными актами порядок исчисления убытков не определен, то убытки должны исчисляться по цене, существующей в том месте, где договор должен быть исполнен, на день добровольного его исполнения, а если требование не было исполнено добровольно, то на день предъявления иска.

    Кроме того, суд при вынесении решения с учетом конкретных обстоятельств может применить цены, существующие на день вынесения решения.

    Упущенная выгода включает в себя неполученные доходы, которые сторона по договору получила бы, если бы договор был исполнен надлежащим образом. При этом следует учитывать, что при исчислении упущенной выгоды сторона по договору должна бесспорно подтвердить реальную возможность получения такой выгоды. Например, если по вине арендатора сгорел дом, то реальные убытки — это стоимость сгоревшего дома, а упущенная выгода — неполученная арендная плата.

    33.Что такое неустойка и чем она отличается от убытков?

    Неустойка — это заранее установленная в законе или договоре сумма, которая может быть взыскана за неисполнение договора. убытки взыскиваются всегда, когда они возникли, а неустойка — только если право на ее взыскание прямо предусмотрено договором или законом.

    34. Если в законе или договоре предусмотрено взыскание неустойки, в каком объеме в этом случае взыскиваются убытки?

    Общее положение таково, что если за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора предусмотрена неустойка, то убытки взыскиваются только в части, не покрытой неустойкой.

    Но, и на это следует обратить особое внимание, и в законе, и в договоре может быть предусмотрено следующее:

    · убытки могут быть взысканы в полном объеме сверх неустойки, т. е. могут быть взысканы и убытки, и неустойка;

    · может быть взыскана только неустойка (убытки не взыскиваются);

    · по выбору стороны по договору могут быть взысканы или только убытки, или только неустойка.

    35.Вправе ли стороны предусмотреть в договоре, что в случае неисполнения договора убытки возмещаются частично?

    В статье 15 ГК РФ установлен принцип полного возмещения убытков, но законом или договором может быть предусмотрено возмещение убытков и в меньшем размере, т. е. может быть установлена ограниченная ответственность. Например, такую ограниченную ответственность несет железная дорога при утере груза. Она обязана возместить лишь реальный ущерб, но не возмещает упущенную выгоду.

    36.Может ли быть взыскана неустойка, если убытки при исполнении договора не возникли?

    Неустойка, если она предусмотрена законом или договором, может быть взыскана независимо от того, возникли убытки или нет.

    37.В какой форме должно быть заключено соглашение о неустойке, если договор заключен в устной форме?

    Соглашение о неустойке должно быть заключено в письменной форме, независимо от формы основного договора.

    38.Могут ли стороны увеличить или уменьшить размер неустойки, установленный законом?

    Размер неустойки, установленный законом, может быть только увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.

    39.Если в договоре стороны установили размер неустойки,
    вправе ли суд его изменить?

    Суд вправе только уменьшить размер установленной сторонами не­устойки, и только если она «несоразмерна последствиям нарушения договора» (ст. 333 ГК РФ).

    40.Всегда ли сторона по договору несет ответственность за неисполнение договора только при наличии ее вины?

    Гражданское право исходит из того, что лицо, не исполнившее обязательство, договор, несет ответственность при наличии вины, но это условие в гражданско-правовых отношениях имеет свои существенные особенности, свою специфику. Прежде всего в гражданском праве, в отличие от уголовного, установлена презумпция вины стороны, не исполнившей договор, а отсюда следует существенная ее обязанность — именно эта сторона и должна доказать отсутствие своей вины. Далее, в строго указанных в законе случаях, ответственность за неисполнение договора может наступать и без вины, и за вину третьих лиц (за чужую вину).

    Кроме того, при осуществлении предпринимательской деятельности предприниматель несет ответственность во всех случаях, если не докажет, что неисполнение договора было вызвано действием непреодолимой силы, если законом или договором не предусмотрено иное.

    Предприниматель кроме того несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора третьим лицом, на которого им было возложено исполнении такого договора.

    41.В чем особенность ответственности за неисполнение денежных обязательств?

    Особенность ответственности за неисполнение денежных обязательств заключается в следующем.

    Если сторона пользуется чужими денежными средствами, неправомерно удерживая их, уклоняясь от их возврата, допуская просрочку в их уплате, неосновательно их сберегая за счет другого лица, — с этих сумм могут быть взысканы проценты.

    Размер процентов определяет существующая в месте жительства или в месте нахождения юридического лица учетная ставка банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

    При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требования кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если в законе или договоре не установлено иное.

    Если убытки, причинные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают указанные проценты, он вправе взыскать еще и убытки в части, не покрытой процентами.

    42.До какого предельного срока начисляются проценты за незаконное пользование чужими средствами?

    Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты соответствующей суммы кредитору. В законе или договоре может быть установлен и более короткий срок.

    43.В чем особенность ответственности стороны, допустившей просрочку в исполнении договора?

    Сторона, допустившая просрочку в исполнении договора, обязана:

    · возместить убытки, причиненные в результате такой просрочки;

    · уплатить неустойку, если она предусмотрена договором или законом.

    Другая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора, если в результате просрочки он утратил для нее интерес, и потребовать возмещения убытков.

    44.Если сторона по договору отказывается принять исполнение по договору (например товар, результаты работы и др.), вправе ли другая сторона взыскать причиненные такой просрочкой убытки?

    Да, вправе (ст. 406 ГК РФ).

    45.Освобождается ли сторона по договору от исполнения договора в натуре, если она возместила убытки за его неисполнение и уплатила штраф?

    Если сторона полностью возместила убытки и уплатила штраф за неисполнение договора, в дальнейшем она освобождается от исполнения договора в натуре, если в законе или договоре не предусмотрено иное.

    46.Что такое субсидиарная ответственность?

    Субсидиарная ответственность наступает, когда по договору имеется два должника — один основной, а другой дополнительный (субсидиарный), следовательно, субсидиарная ответственность — это дополнительная ответственность.

    Если в договоре предусмотрена субсидиарная ответственность, то в этом случае необходимо сначала предъявить требования к основному должнику, и только если основной должник не может удовлетворить предъявленные к нему требования или не отвечает на них, можно обратиться к субсидиарному должнику.

    Обязательно ли заключать письменный договор поставки с контрагентом при неоднократной поставке товаров? Можно ли обойтись только счетами?

    Ответ: Стороны по сделке поставки товара, в соответствии с действующим гражданским законодательством, вправе не заключать договор поставки в письменной форме. При этом сторонами предварительно (возможно в устной форме) должны быть согласованы все существенные условия для договора поставки: стороны, осуществляющие предпринимательскую деятельность, предмет договора (товар) и срок передачи товара (ст. 506 Гражданского кодекса РФ). Однако в таком случае стороны несут риски отсутствия доказательной базы при возникновении споров (ст. 162 ГК РФ).

    Обоснование: В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

    Из указанного определения следует, что для договора поставки существенными условиями (ст. 432 ГК РФ) являются: стороны, осуществляющие предпринимательскую деятельность, предмет договора (товар) и срок его передачи, а также иные условия, которые определены сторонами как существенные.

    Сторонами договора поставки могут являться либо организации, либо индивидуальные предприниматели. При этом необходимо иметь в виду, что согласно п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

    В соответствии со ст. 158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

    Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность (ст. 159 ГК РФ).

    Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами (ст. 160 ГК РФ). А согласно ст. 161 ГК РФ, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, должны совершаться в простой письменной форме:

    1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

    2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.

    Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со ст. 159 ГК РФ могут быть совершены устно.

    При этом необходимо иметь в виду, что несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (ст. 162 ГК РФ).

    Исходя из определения, предусмотренного в ст. 506 ГК РФ, в соответствии со специальными положениями ГК РФ о договоре поставки простая письменная форма сделки для данного вида договоров не является обязательной.

    По общему правилу все сделки юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) между собой должны совершаться в простой письменной форме. Однако, учитывая положения п. 2 ст. 161 и ст. 159 ГК РФ, общее правило не является императивом (обязательным для исполнения). Следовательно, стороны вправе отступить от него. Положениям ГК РФ о заключении договора это не противоречит, так как согласно ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

    Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора (ст. 435 ГК РФ).

    Согласно ст. 438 ГК РФ акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т. п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

    Таким образом, исходя из всего вышесказанного стороны вправе не заключать договор поставки в письменной форме в виде единого документа. При этом своими действиями и в переписке между сторонами должны быть обозначены все существенные условия для договора поставки. Устное согласование условий сделки и выставление по ней счета в адрес покупателя также является допустимым. Однако в таком случае стороны несут риски отсутствия доказательной базы при возникновении споров (ст. 162 ГК РФ).

    Также обращаем внимание на ст. 508 ГК РФ, согласно которой в случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т. п.).

    Из чего следует, что сторонам выгодней заключить договор поставки, в котором будут обозначены общие условия сделки. А отдельные положения сделки (перечень отдельных партий товаров, периоды поставки и т. д.) могут быть ими согласованы, к примеру, посредством факсимильной связи. В таком случае риски отсутствия доказательной базы по данной сделке значительно минимизируются.

    Смотрите так же:  Финансовая отчетность рк это

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Priuta.ru © 2021

    Тема от WP Puzzle