Свойство наследство

Статья 1158 ГК РФ. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства

Новая редакция Ст. 1158 ГК РФ

1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (статья 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, не допускается.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Комментарий к Ст. 1158 ГК РФ

Отказ от наследства, как и его принятие, — односторонний акт (сделка), в связи с чем он также создает юридические последствия, независимо от волеизъявлений других наследников. Все соглашения о порядке или условиях отказа от наследства ничтожны. Отказу от наследства присущи бесповоротный, безусловный и универсальный характер, однако свойство универсальности распространяется на каждое основание наследования в отдельности.

Отказ от наследства возможен только после его открытия, поскольку отречься можно только от существующего права, а до открытия наследства наследственное правоотношение не возникает. В связи с этим отказ от еще не открывшегося наследства ничтожен.

Единственные ограничения права наследника отказаться от наследства содержатся в абз. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ; иных ограничений не существует. Между тем существует мнение, что необходимо ограничить право несостоятельного на момент открытия наследства должника на отказ от наследства, как не соответствующего интересам его кредиторов.

Другой комментарий к Ст. 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц — отдельное правомочие, входящее в состав права на наследование наряду с двумя другими правомочиями: принять наследство и отказаться от наследства без указания лиц, в пользу которых совершается отказ от наследства.

Направленный (адресный) отказ от наследства существенным образом отличается от простого отказа от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства (называемого в литературе безусловным, безадресным, ненаправленным отказом от наследства).

Безусловный отказ от наследства приводит к исключению отказавшегося наследника из числа правопреемников и влечет либо приращение наследственных долей, либо возникновение права на наследование у других лиц в силу закона или по завещанию. Направленный отказ означает распоряжение правом на наследование путем передачи его другому лицу или лицам. В этом случае право на наследование бесповоротно прекращается у отказавшегося наследника, но возникает по воле последнего у других наследников. Наследники же, в пользу которых совершен отказ от наследства, вправе осуществить любое из полномочий, составляющих содержание права на наследование.

2. Круг лиц, в пользу которых может быть заявлен направленный отказ от наследства, исчерпывающе строго обозначен в комментируемой статье 1158 ГК РФ.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе лиц, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.

Отказ в пользу других лиц, не относящихся к перечисленным, не допускается (п. 2 комментируемой статьи).

Основываясь на этих общих положениях, необходимо признать, что право направленного отказа принадлежит лишь наследнику, призванному к наследованию и ввиду этого обладающему правом на наследование имущества умершего. Посредством направленного отказа изменяется круг призванных к наследованию лиц и распределение участия в наследстве, а также порядок наследования по закону или по завещанию.

Особенность действия направленного отказа — возможность передачи права на наследование другим лицам, как призванным, так и не призванным к наследованию, но входящим в число наследников по завещанию или по закону, за некоторыми исключениями. Такие пределы действия направленного отказа обусловлены смыслом и текстом нормы, закрепленной в п. 1 комментируемой статьи 1158 ГК, не ограничивающей направление отказа от наследства лишь кругом призванных наследников.

Так, например, наследник по закону первой очереди вправе отказаться от своей наследственной доли в пользу наследников по закону любой другой очереди, в том числе в пользу того иждивенца наследодателя, который мог бы быть наследником по самостоятельному праву.

Наследник, имеющий право на наследственную долю по завещанию, которое не охватывает всего наследства в целом, вправе отказаться в пользу других наследников по завещанию, но также и в пользу других наследников по закону, как призванных к наследованию незавещанной части наследства, так и не призванных к наследованию.

Следует признать также, что установленное правило о пределах направленного отказа от наследства допускает отказ от наследства в пользу подназначенного наследника при наличии основного назначенного наследника (института), даже если подназначенный наследник (субститут) не был призван к наследованию, при соблюдении других условий направленного отказа от наследства.

Лица, наследующие по закону по праву представления, названы в числе лиц, в пользу которых может быть совершен направленный отказ от наследства. Однако в отношении этих лиц применено условие: если они «призваны к наследованию». Вряд ли следует буквально толковать это условие. Отказ от наследства в пользу наследников по праву представления (внуков, племянников и др.) должен быть признан правомерным независимо от того, призваны ли они к наследованию . Это утверждение соответствует общему условию допустимости направленного отказа в пользу наследников, как призванных, так и не призванных к наследованию. Наследники по праву представления отнесены законом к наследникам определенной очереди: первой, второй и третьей, и способ призвания к наследованию не исключает их из круга наследников по закону.
———————————
Иное мнение высказано в работе: Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании // Хозяйство и право. 2002. N 3. С. 40.

Обоснование нашего утверждения о допустимости отказа от наследства в пользу наследников по праву представления наравне с отказом в пользу других наследников по закону независимо от призвания их к наследованию мы находим в общем предназначении направленного отказа, который, не нарушая принципиальной конструкции наследования, включая круг возможных правопреемников, призван обеспечить интересы распределения наследства в каждом частном случае наследования. Случаи недопустимости совершения направленного отказа прямо указаны в законе.

Поэтому следует признать соответствующим закону отказ от наследства, сделанный наследником (например, дочерью наследодателя) в пользу родных внуков наследодателя, которые, не будучи призванными к наследованию, при наличии предусмотренных в законе условий могли бы наследовать как наследники первой очереди по праву представления, или в пользу племянников наследодателя, которые также, не будучи призванными к наследству, могли бы при определенных условиях наследовать в качестве наследников второй очереди по праву представления. По отношению к наследодателю названные наследники состоят во второй степени родства по прямой линии (родные внуки) и третьей степени родства по боковой линии (родные племянники).

Что же касается отказа от наследства в пользу лиц, которые призваны к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, призвание этих лиц действительно является необходимым условием совершения отказа в их пользу, так как эти лица (трансмиссары) «вышли» из другого круга наследников, предопределенного открытием наследства после трансмиттента, а не после наследодателя. Самим своим появлением в составе наследников имущества наследодателя они обязаны призванию к наследству, открывшемуся в связи со смертью наследника (трансмиттента).

3. В комментируемой статье 1158 Гражданского кодекса России определен круг лиц, в пользу которых не может быть совершен направленный отказ от наследства (п. 1, 2).

Направленный отказ не может быть совершен в пользу наследников по закону или по завещанию, лишенных права наследования по основаниям недостойности. В противном случае стало бы возможным обойти прямой запрет, установленный правилами ст. 1117 ГК, передав наследственную долю призванного наследника недостойному наследнику через направленный отказ от наследства.

Не допускается направленный отказ от наследства в пользу других лиц, не связанных с наследодателем и наследством ни условиями завещания, ни условиями наследования по закону, т.е. в пользу лиц, не указанных в п. 1 комментируемой статьи.

Действие направленного отказа от наследства еще более ограничивается в целях обеспечения свободы завещания. Такие ограничения являются специальными, и они предусмотрены в абз. 2 п. 1 комментируемой статьи.

Не допускается отказ от наследства в пользу наследников по завещанию или наследников по закону в следующих случаях:

— от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. В этом случае направленный отказ наследника по завещанию от завещанной ему части мог бы нарушить волю наследодателя, определившего наследников, их доли в наследстве или порядок распределения наследства. Правовые последствия отказа назначенного завещанием наследника от наследства могут быть предусмотрены в самом завещании (ст. 1121 ГК РФ) и должны быть соблюдены, либо такие последствия устанавливаются законом на случай, если все имущество завещано, и эти правила также должны быть соблюдены (ст. 1161 ГК РФ);

— от обязательной доли в наследстве. Это ограничение отказа обусловлено особой обеспечительной функцией обязательной доли, предназначенной служить обеспечением материальных условий жизни нуждающегося в содержании нетрудоспособного лица, находившегося на иждивении наследодателя и утратившего возможность получать непосредственное содержание от наследодателя. Обязательная доля ограничивает свободу завещания исключительно в интересах необходимого наследника, а потому передача права на обязательную долю другому лицу посредством направленного отказа невозможна;

— если наследнику подназначен наследник. В этом случае допустимость направленного отказа от наследства означала бы прямое искажение воли завещателя по распоряжению имуществом. В то же время такой отказ возможен, если в завещании подназначен другой наследник на случай отказа первого назначенного наследника от наследства, т.е. предусмотрена замена призываемого к наследованию лица.

Право другого подназначенного наследника принять или отказаться от завещанного имущества определяется общими правилами об условиях осуществления права наследования, которые позволяют ему использовать все предусмотренные законом средства и способы принятия наследства и отказа от него.

4. Принцип недопустимости отказа от части причитающегося наследнику наследства (причитающейся наследнику доли в наследстве) и право отказа от части наследства на основе альтернативного выбора оснований наследования обусловлены универсальным характером наследования (п. 3 комментируемой статьи 1158 ГК).

Этот принцип в применении к отказу от наследства имеет такое же значение, как в применении к принятию наследства. Причитающуюся наследственную долю (равно: причитающееся наследство) наследник вправе принять лишь в целом или отказаться от нее в целом. Недопустимо отказаться от долгов, приходящихся на причитающуюся наследственную долю, и принять лишь права (активы), приходящиеся на причитающуюся наследственную долю, очищенные от долговых обязательств наследодателя.

Отказ наследника от наследства, причитающегося ему по одному из оснований наследования, если он был призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям, не является отказом от наследственной доли в ее части или отказом от части причитающегося по определенному основанию наследства.

Положения п. 3 комментируемой статьи рассмотрены во взаимосвязи с правилами ст. 1157 ГК (см. коммент. к ней).

Наследственное имущество: понятие, состав

Наследование — форма перехода от умершего наследодателя к наследникам имущества, прав и обязанностей.

Рассмотрим вопросы понятия и состава наследственного имущества.

Понятие наследственного имущества

Наследственное имущество — переходящие к наследникам имущественные блага наследодателя. Кратко — наследство.

В ГК РФ наследству отведена ст. 1112. Согласно статье, смерть лица автоматически закрепляет за имуществом особые юридические свойства, превращая его в объект гражданских прав локального характера. Эта же статья определяет состав наследственного имущества. То есть те материальные блага, которые могут считаться таковыми, а которые нет.

Свойства наследства

В законе указано, что после смерти лица принадлежащее ему имущество, вне зависимости от состава и месторасположения, получает особые свойства.

Наследство становится объектом гражданских прав локального характера, то есть, объектом разнообразных правоотношений, в которых участвует с одной целью — обеспечения перехода наследуемого имущества от одного лица и иному (иным) в порядке установленного правопреемства.

Другое свойство — эластичность, означающее, что в составе наследуемого имущества могут быть любого рода вещи, другое имущество, включая имущественные права и обязанности в любом количестве.

На данное свойство свое внимание обращали даже дореволюционные исследователи.

Г.Ф.Шершеневич отмечал, что все отношения прежнего субъекта переходят новому субъекту, но не по отдельности, а как единое, цельное.

Исследователь высказался и о преемстве с точки зрения перехода. По его мнению, это одновременный переход всего комплекса, а не лишь суммы юридических отношений.

Состав наследственного имущества

Наследственное имущество можно разделить на входящие в него субъекты и не входящие в него субъекты. В связи с этим, входить могут:

  • Вещи.
  • Другое имущество, в т.ч. имущественные права и обязанности.
  • Не могут быть наследственным имуществом права и обязанности личностного характера наследодателя:

    • права на алименты;
    • обязанности по возмещению вреда;
    • личные неимущественные права;
    • иные нематериальные блага.
    • прочее, оговоренное в Кодексе или других законах.
    • Одной из главных категорий наследства являются вещи, как телесные блага. За свою жизнь человек пользуется различными предметами, приобретая их в собственность.

      Например, человек выступает в качестве арендатора (статья 606 ГК РФ).

      Именно последняя характеристика может дать вещи определения ее, как наследственного имущества. Доказательством собственности (вещного права) служат соответствующие документы.

      Поэтому правильнее говорить, что наследство — имущественные права, которые наследники могут подтвердить документально на день открытия наследства.

      В соответствии со статьей 1112 ГК РФ, в состав наследства входят не сами вещи, а права на них.

      Особого перечня, где были бы перечислены вещи, которые обязательно входят в состав наследства, нет. Но есть ряд пунктов особо отмеченных ГК РФ. Так на общих основаниях наследуются:

    • Акции (п. 3 статьи 1176).
    • Земельные участки. Здесь подразумевается право собственности, либо право пожизненного наследуемого владения. В зависимости от ситуации при разделе участка учитываются требования соответствующих нормативных актов, в т.ч. о целевом назначении земель (статья 1181 и 1182).
    • Ограниченно оборотоспособные вещи (оружие, яды, наркотические вещества) (статья 1180).
    • Вещи, полученные от государства на льготных условиях (спецтранспорт для инвалидов и другое) (статья 1184).
    • Государственные награды, на которые не распространяется закон Российской Федерации о государственных наградах, знаки отличия, почетные грамоты, памятные значки, в том числе, в составе коллекции (пункт 2 статьи 1185).
    • Наследуемые имущественные права и обязанности

      Кроме вещевых прав к наследникам переходят имущественные права и обязанности, которые вытекают из заключенных договоров. Это могут быть:

    • права дарителя (в пункте 2 статьи 581 ГК РФ сказано, что обязанности дарителя, который обещал дарение, переходят к наследникам в том случае, если в договоре дарения не прописано иного);
    • права пожизненной ренты (в пункте 2 ст. 596 ГК РФ сказано, что права прекращаются в случае смерти получателя ренты, если их более одного — то смертью последнего из их числа);
    • права пожизненного содержания с иждивением (п.1 ст. 605 ГК РФ);
    • право на арендуемое имущество (п. 2 статьи 617 ГК РФ);
    • право ссудодателя (пункт два статьи 700 ГК РФ);
    • право на долевое строительство (часть 7 и 8 статьи 4 ФЗ-214 от 30 декабря 2004 года);
    • права, связанные с произведениями искусства;
    • права на комплексы, задействованные в предпринимательской деятельности (ст. 1178 ГК РФ) и т. д.
    • Ряд прав и обязанностей с имущественным характером не могут быть включены в состав наследства. К ним относятся:

      1. Права, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя:
        1. >право на алименты (статья 120 СК РФ);
        2. >право на возмещение вреда, который причинен здоровью или даже жизни человека (ст. 383 ГК РФ);
        3. >обязанности автора с точки зрения договора авторского заказа, а именно, право на создание научных, литературных произведений или искусства (статья 1288 ГК РФ).
        4. Не разрешенные ГК РФ или иными законодательными актами к наследованию. Это случаи, когда либо вообще права и обязанности не переходят к иным лицам после смерти правообладателя, или же являются предметом сингулярного правопреемства:

        Определение 4

        Сингулярное правопреемство — это переход прав после смерти обладателя к фигурирующим в законе субъектам, а не наследникам умершего.

        • доверенность (в соответствии со статьей 188 ГК РФ):
        • обещанные по договору дарения права одаряемого (1-й пункт статьи 581 ГК РФ);
        • использование пожертвованного имущества при смерти жертвователя (4-ый пункт 582 статьи ГК РФ);
        • право единственного либо последнего получателя пожизненной ренты (второй пункт статьи 596 ГК РФ);
        • право на получение всю жизнь содержания с иждивением (первый пункт статьи 605 ГК РФ);
        • право на съем жилого помещения (второй абзац второго пункта статьи 672 и второго пункта статьи 686 ГК РФ);
        • право ссудополучателя (статья 701 ГК РФ);
        • в рамках договора поручения (первый пункт статьи 977 ГК РФ);
        • права и соответствующие обязанности комиссионера, агента и доверительного управляющего (статьи 1002, 1010 и 1024 ГК РФ соответственно);
        • на получение невыданных сумм, которые предоставлялись наследодателю как средства к существованию. Сюда относятся зарплата и приравненные к ней платежи, стипендии, пенсии, пособия по соц. страхованию, по возмещению вреда жизни/здоровью, алименты и другие виды в соответствии со статьей 1183 ГК РФ;
        • вытекающие из договора наследодателя, выступающего в роли владельца жилого помещения с телефоном, на оказание услуг связи (ФЗ-126 от 07 июля 2003 г.).
        • Замечание 1

          По наследству не могут переходить также личные неимущественные права и иные нематериальные активы.

          Отдельно стоит поговорить о входящих в состав наследуемого имущества государственных наградах РФ. Регламентируется процесс наследования Указом Президента от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» и Положением о гос. наградах РФ. Согласно нормативному акту, к гос. наградам относят:

        • звание Героя РФ;
        • ордена РФ;
        • знаки отличия РФ;
        • медали РФ;
        • почетные звания РФ.
        • Эти награды не переходят по наследству в соответствии с пунктом первым статьи 1185 ГК РФ, но хранятся наследниками, а при их отсутствии — передаются в Администрацию Президента страны (пункт 50 Положения о гос. наградах).

          Защита прав правообладателя после смерти

          Возникает проблема с наследованием прав на имя, авторство, либо наследования достоинства, чести и репутации в деловом обществе. Логично, что правопреемство в этом случае невозможно, но на практике не исключены ситуации очернения имени, чести или авторства интеллектуального труда умершего. Для разрешения проблемы следует использовать статью 152 ГК РФ. В ней указано, что заинтересованные лица могут выступать в защиту чести и достоинства усопшего. Это правило закреплено в иных статьях ГК РФ в соответствии с конкретным случаем.

          В соответствии со статьей 1267 авторство, имя автора, а также неприкосновенность результатов труда находится под охраной лица, который указан автором в законном порядке в завещании. Если лицо не назначено, либо после его смерти — охраняются права наследниками автора и другими заинтересованными лицами.

          Такие же права закреплены и статьей 13116 ГК РФ.

          В ГК РФ прописаны все нюансы наследственных отношений между наследодателем и лицами претендующими на наследство. Категории вещей, прав и обязанностей подпадающих и не подпадающих под наследственное имущество. Смерть наследодателя может прекращать, начинать, продолжать какие-либо оформленные за ним права. Право наследования наступает в день открытия наследства (через 6 мес после смерти) и происходит на общих основаниях, либо по велению умершего (завещанию).

          58. Понятие наследования

          1. Наследование- это переход имущества умершего’ лица к одному или нескольким другим лицам (наследни­кам). В результате наследования происходит универсальное (полное) правопреемство. «Наследование есть не что иное, как преемственность , во всей совокупности прав, которые имел умерший» , (Д.50.17.62).

          В то же время римское право знало и сингулярное пра вопреемство, то есть предоставление наследнику не всех, , а лишь отдельных прав наследодателя (отказы и легаты). , Наследование возможно было либо по закону, либо по , завещанию.

          «Прежде рассмотрим наследства. Свойство их двоякое: t наследства переходят к нам или по завещанию, или по закону» (Гай Инст.2.99).

          Римское право не допускало возможности наследования после одного и того же лица по разным основаниям, Это означало невозможность, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть i того же наследства — к наследникам по закону. i

          «Невозможно (умерев) завещать часть имущества, не i завещав оставшуюся часть» (Д.50.17.7).

          Римское право различало понятия открытия наследства i и вступления в наследство. Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя. С этого момента у наследников возникает право на получение наследства.

          Вступление в наследство — это выражение желания ‘ принять наследство и выполнение для этого фактических действий.

          Собственником наследуемого имущества наследник’ становился не в момент открытия наследства, а только ‘ после его принятия.

          Римское право в процессе своего развития знало на- ‘ следование по Законам XII таблиц, преторскому праву, ‘ императорскому законодательству и по новеллам Юстиниана.

          2. В древнейшее время применялось в основном только наследование по закону.

          После смерти домовладыки всё имущество в силу закона автоматически оставалось за агнатской семьей. Наследниками признавались только агнаты. На­следственное имущество поровну делилось между ними.

          Начиная с появления Законов XII таблиц стало воз­можным наследование как по закону, так и по завещанию.

          Когнаты, то есть кровные родственники, получили пра­во на наследование по закону только в преторском праве, которое посчитало несправедливым лишение права на­следования ближайших родственников умершего.

          Для действительности завещаний необходимо было со­блюсти немало формальностей.

          Например, в начале республиканской эпохи любое на­следственное распоряжение нуждалось в утверждении народного собрания. В период поздней Республики и принципата большинство формальностей исчезло.

          Само завещание стало составляться в письменной форме и удостоверяться семью свидетелями.

          Появилось понятие обязательной доли в наследст­ве, то есть ближайший родственник наследодателя полу­чил право на часть наследства независимо от воли насле­додателя. Если наследник, имеющий право на обязатель­ную долю в наследстве, без веских причин не получал ее, то завещание могло быть оспорено и признано центувиральными судами недействительным.

          В этом случае наступало наследование по закону, но в состав наследников не включались лица, не оспорившие завещание.

          Претор стал давать судебную защиту лицам, которые по старым законам не имели права наследовать, и одно­временно признавал завещания, составленные без особых формальностей,

          Однако первоначально, если наряду с наследником по преторскому праву имелся также и наследник по цивиль­ному праву, то преимущество отдавалось последнему, то есть «преторский» наследник лишался наследства.

          В период принципата претор стал защищать наследни­ка независимо от его статуса.

          Так постепенно формировалась бонитарная (преторская) собственность.

          В эпоху Империи старая цивильная система наследова­ния и преторская практически слились.

          Наследование по закону: основные понятия. Альтернатива наследования по завещанию. Условия реализации права наследования по закону.

          Наследование по закону — одно из двух предусмотренных законом оснований наследо­вания. Оно выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию: к наследнику иму­щество переходит или по закону, или по заве­щанию. Вполне возможно, что наследник часть имущества умершего наследует по завещанию, а другую часть — по закону, но и в такой ситуации каждая из этих частей переходит к наследнику по одному из двух взаимоисключающих оснований.

          Иногда оба основания — завещание и закон -в механизме призвания наследника к наследова­нию все-таки сочетаются, например, при отказе от наследства наследника по закону в пользу на­следника по завещанию.

          Наследование осуществляется по закону, ес­ли: 1) завещание отсутствует; 2) завещание каса­ется только части, наследственного имущества, вследствие чего другая его часть, не охваченная завещанием, наследуется по закону; 3) завеща­ние является недействительным; 4) наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве; 5) завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из наследников по завещанию не принял наследство либо не имеет права наследо­вать, либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с за­вещателем, либо все наследники по завещанию отказались от наследства, а другой наследник на такой случай не подназначен; 6) содержание завещания заключается в лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по за­кону либо ограничивается завещательным отка­зом (завещательным возложением).

          Все эти ситуации при их обобщении сводятся к двум, позволяющим определить наследование по закону как наследование без завещания или по основаниям, предусмотренным законом, не в соответствии с завещанием (вопреки ему).

          Включение гражданина в состав наследников по закону основывается на одном из следующих юридических фактов: степени родства с насле­додателем, предусмотренной законом (наслед­никами первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя; наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодате­ля, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери; наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и не­полнородные братья и сестры родителей на­следодателя (дяди и тети наследодателя)); усы­новления наследодателя; усыновления ребенка наследодателем либо родственником наследо­дателя; брака с наследодателем; предусмотрен­ного законом свойства между наследодателем и наследником; нахождения на иждивении на­следодателя при соблюдении определенных за­коном условий.

          Необходимые (обязательные) наследники

          В наследственном праве выделяют специальную категорию лиц, относящихся к числу наследников по закону, которые наследуют вне зависимости от волеизъявления наследодателя, посчитавшего возможным по каким-либо причинам не оставлять им наследства путем отдачи соответствующих завещательных распоряжений. Таких лиц именуют необходимыми (обязательными) наследниками.

          Необходимые (обязательные) наследники – наследники по закону, имеющие право на долю в наследстве вне зависимости от содержания завещания, лишающего или ограничивающего их в возможности получения наследственного имущества.

          Виды обязательных наследников:

        • Несовершеннолетние дети наследодателя (в том числе усыновленные). Не наследуют в указанном порядке лица, которые вступили в брак до достижения 18-летнего возраста либо были эмансипированы (объявлены полностью дееспособными до совершеннолетия);
        • Совершеннолетние нетрудоспособные дети (например, инвалиды, пенсионеры по возрасту и др.);
        • Нетрудоспособные супруги. Говоря о супружестве, мы подразумеваем регистрацию брака в органах загса, иные формы брачных отношений (религиозные, фактические и др.) российским семейным правом не признаются;
        • Нетрудоспособные родители (в том числе усыновители). К ним относят лиц, которые установили свое материнство и отцовство в отношении ребенка в установленном законодательством порядке (в органах загса), приемные родители, отчимы и мачехи к данной категории наследников отношения не имеют;
        • Нетрудоспособные иждивенцы.
        • Таким образом, проанализировав положения действующего законодательства, мы можем прийти к выводу, что к необходимым наследникам относят всех наследников первой очереди, а также группу лиц, наследующих в особом порядке, – нетрудоспособных иждивенцев (они включаются в ту наследственную очередь, которая призывается к наследованию, и наследуют наравне с входящими в нее лицами). Кроме того, определяющим фактором признания лица в законодательном порядке обязательным наследником является такое присущее ему свойство, как нетрудоспособность (для несовершеннолетнего ребенка она определяется его возрастом).

          Обязательная доля в наследстве

          Порядок определения обязательной доли необходимого наследника:

          1. Необходимые наследники включаются в число наследников той очереди, которая призывается к наследованию, и наследуют вне зависимости от их согласия с данным обстоятельством.

          2. При наличии возражений со стороны лиц, призываемых к наследованию, о включении в число наследников нетрудоспособного иждивенца нотариус разъясняет им право обращения в суд и откладывает выдачу свидетельства не более чем на десять дней.

          3. В случае реализации своего права на судебную защиту и заявлении искового требования об устранении нетрудоспособного иждивенца от наследования выдача ему свидетельства о праве на наследство приостанавливается до разрешения спора по существу и вступления решения суда в законную силу. Остальным наследникам нотариус выдает свидетельство.

          4. Доля необходимого наследника составляет не менее 1/2 причитавшейся бы ему доли при наследовании по закону в общем порядке. Например, к наследованию по завещанию, в котором наследодатель лишил своего нетрудоспособного сына прав наследования, призываются наследники второй очереди – брат и сестра умершего. Например: стоимость наследства составляет 1000 рублей, которые сын, если бы он не был лишен наследственных прав, приобрел единолично в полном объеме. Соответственно, согласно указанному порядку определения обязательной доли, сын получит 500 рублей, а брат с сестрой по 250 рублей, а не по 500 рублей, как если бы сын был трудоспособным.

          5. В том случае, когда наследодатель не лишает, а ограничивает необходимого наследника в праве на наследство, если его доля более 1/2 от законной доли, нормы об обязательном наследовании не применяются. Например, стоимость наследства составляет 900 рублей, в завещании умерший наследодатель распределил имущество между тремя детьми следующим образом: несовершеннолетнему сыну 200 рублей, а совершеннолетним дочерям по 350 рублей каждой. В этом случае положения об обязательном наследовании применяться не будут, поскольку доля несовершеннолетнего сына более 1/2 от его законной доли, которая составляет 150 рублей (при обычном стечении обстоятельств он бы получил 300 рублей, мы делим их на два и получаем 150 рублей).

          6. В обязательную долю засчитывается завещательный отказ, если он может быть рассчитан (например, наследодатель лишил наследства нетрудоспособную мать, но оставил распоряжение, согласно которому единственный наследник — сын должен произвести в доме бабушки ремонт за свой счет; стоимость ремонта будет засчитана при определении обязательной доли).

          7. Если завещание распространяет свое действие не на все, а на часть имущества, то первоначально обязательная доля удовлетворяется из незавещанного наследства, а в случае его нехватки — завещанного. Например, наследодатель все принадлежащее ему имущество, кроме однокомнатной квартиры, распределил между двумя сыновьями, лишив нетрудоспособную дочь наследства. Если в этой ситуации стоимость 1/3 квартиры (на такую долю вправе претендовать дочь при наследовании в общем порядке) перекрывает 1/2 ее законной доли от всего наследства, то завещанная часть имущества будет разделена в соответствии с указаниями наследодателя.

          8. Обязательная доля, с учетом имущественного положения наследников, может по решению суда быть уменьшена либо в ее выплате может быть отказано в том случае, если необходимый наследник не пользовался определенным имуществом, в то время как наследник по завещанию:

        • использовал данное имущество до смерти наследодателя для проживания в нем (квартира, дом, дача);
        • использовал его в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, автотранспортное средство, творческая мастерская и др.).

        9. В случае смерти необходимого наследника до смерти наследодателя или одновременно с ним наследование по праву представления не осуществляется.

        10. При наследовании обязательной доли нетрудоспособным супругом он не лишается права на свою долю в общей совместной собственности, которая согласно общим положениям семейного законодательства составляет 1/2 от всего имущества, приобретенного в браке.

        Нотариус разъясняет (наследство)

        Наследство надо уметь правильно и быстро оформить

        Практика подтверждает, что эта тема не теряет «градуса» актуальности — особенно, если возникает спор между наследниками. Один получает наследство по завещанию, другие считают это несправедливым и готовы отстаивать свои интересы вплоть до суда. Возможны и иные житейские «тупики», из которых уметь надо с честью выходить. Для этого следует помнить о некоторых основных правилах оформления наследования и его получения. Вот наиболее часто встречающиеся вопросы граждан.

        Как стать наследником

        «Ушел из жизни близкий человек, и возникла необходимость перейти к процедуре оформления получения наследства — с чего начать?» — Прежде всего, наследство надо принять. Для этого вам надо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (там, где поживал умерший гражданин) и в течение 6 месяцев подать заявление о принятии наследства. По закону принятие наследства — это право гражданина, но не его обязанность. Текст заявления гражданин может составить лично или поручить это нотариусу. Важно: даже если вы не знаете, есть ли завещание или нет, или только предполагаете его наличие, или слышали от кого-то о его составлении — в любом случае вам следует обратиться к нотариусу с данным заявлением в течение 6 месяцев. Пропуск данного срока имеет негативные последствия для потенциального наследника: для оформления свого права, ему придется восстановить срок подачи заявления в судебном порядке или обратиться с просьбой к родственникам, чтобы те включили «опоздавшего» в круг наследников. Принятие наследства может произойти не только подачей заявления нотариусу, но и путем фактического вступления во владение наследственным имуществом. Иначе говоря, своими действиями вы подтверждаете, что наследство принимаете. Например, есть квартира, которая должна достаться в наследство — гражданин принимает на себя все хлопоты по охране, содержанию этого жилья, оплачивает коммунальные услуги, долги наследодателя и т. д. – то есть, всем своим видом доказывает факт того, что он принял это наследство. В этом случае заявление о принятии наследства писать, конечно, не обязательно, но к нотариусу придти, все же, придется, чтобы подать заявление о выдаче свидетельства о праве собственности на наследство и предъявить нотариусу документы, подтверждающие факт принятия наследства.

        Какие документы необходимы для оформления наследства?

        — Для получения свидетельства о праве на наследство, будь то наследование по завещанию или по закону, необходимо предоставить нотариусу, по месту открытия наследства, документы, которые являются основанием для призвания к наследованию — прежде всего, это свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами ЗАГСа. Необходимо также представить документы, подтверждающие родство или свойство наследника с наследодателем (свидетельство о рождении, свидетельство о смене фамилии, вступлении в брак и т. д.). Если таких документов недостает или их данные разнятся, то придется прибегать к судебной процедуре установления факта и степени родства. Предоставляются документы, подтверждающие принадлежность умершему наследодателю на день открытия наследства того или иного имущества. Это могут быть документы право-устанавливающие и право подтверждающие -для наследования, например, жилых помещений, домов, земельных участков, которые принадлежали наследодателю. Нотариус подробно разъяснит наследнику, куда, в какой орган надо пойти и какой документ получить. В процессе оформления наследства наследнику надо будет определить стоимость наследуемого имущества. При наследовании вклада в сбербанке необходимо предоставить сберегательную книжку наследодателя. Обязанность нотариуса подробнейшим образом проконсультировать наследника относительно всех подробностей процесса оформления наследства по закону или по завещанию.

        Что делать, если гражданин пропустил срок 6 месяцев на подачу заявления нотариусу о принятии наследства — наследник не знал, ему вовремя не сообщили об этом или, например, болел?

        — Если это произошло в силу объективных причин, в этом случае предусмотрены судебные процедуры восстановления срока для принятия наследства, признания наследника, принявшим наследство. В случае реального владения наследственным имуществом — например, наследник содержит дом наследодателя — этот факт удостоверяется судом после правовой оценки представленных наследником документов и иных доказательств по делу. Подчеркнем еще раз: пропуск срока принятия наследства крайне нежелателен — его восстановление его в судебном порядке возможно лишь, если причина тому была уважительная. То есть, если человек за полгода (срок, согласитесь, вполне реальный, чтобы смириться с утратой близкого человека и обдумать свои действия по принятию наследства) из-за лености так и не собрался к нотариусу, то он может остаться без наследства. И тогда право на наследование переходит к наследнику следующей очереди, которых, напомним, по закону — 8. А если других наследников нет? При отсутствии таковых имущество считается выморочным и переходит в собственность государства.

        Как долго хранятся завещания у нотариуса?

        — Хранятся постоянно. В случае сложения полномочий или смерти нотариуса, его архив передается другому нотариусу, а по истечении срока хранения — передаются в государственный архив.

        Как нотариус узнает, что завещатель умер?

        — Только от наследников. К нотариусам такая информация не попадает ни из органов ЗАГС, ни из правоохранительных органов — поэтому наследник, который знает, что появилось наследство и предполагает, что есть наследство, должен самостоятельно предпринять меры по его обнаружению и оформлению. Нотариус уведомляет об открывшемся наследстве только наследников, место жительства которых ему известно.

        В кино видишь, как нотариус вскрывает конверт и зачитывает завещание наследникам — у нас это практикуется?

        — Такое завещание называется – «закрытое завещание». В Новосибирске и области оно практикуется крайне редко. Суть его в следующем: гражданин составляет завещание в письменной форме, запечатывает его в конверт, который вручается на хранение нотариусу — до определенного времени. После смерти завещателя нотариус вскрывает конверт и оглашает текст завещания в присутствии наследников, свидетелей и прочих лиц, которые законом предусмотрены. Недостатком подобной формы завещания является то, что завещатель при составлении завещания может ошибиться и нарушить требования закона к оформлению документа, что потом может повлиять на исполнение завещания.

        Может ли гражданин, потенциальный наследник, получить у нотариуса информацию относительно содержания завещания, которое составил его родственник?

        — Завещание — это документ, который вступает в силу только после смерти завещателя и в соответствии с законом нотариус не вправе разглашать сведения ни о самом факте составления завещания, ни его дате, ни содержании — никому. Поэтому без предъявления свидетельства о смерти с вами никто на эту тему не станет разговаривать.

        Интересует вопрос об «обязательной доле»: оформляя наследство по завещанию, я не имею права лишить доли в наследстве других родственников, чей статус определен законом, как социально — нуждающиеся?

        — Гражданским законодательством РФ предусмотрена полная свобода составления завещания любым дееспособным гражданином, которая имеет единственное ограничение — требование об обязательной доле в наследстве, право на которую имеет определенная категория лиц, определенная законом – это нетрудоспособные супруг, родители, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы. «Обойти» в наследстве эту категорию граждан не может ни завещатель, ни наследники по завещанию, ни нотариус, ни суд — закон гарантирует им получение своей обязательной доли в наследстве.

        Переходят ли вместе с наследством и долги наследодателя?

        — В состав наследственного имущества входит как само имущество, так и имущественные права. Например, если наследодатель заключил договор долевого участия в строительстве, но квартира еще не сдана в эксплуатацию, то права и обязанности тоже переходят по наследству. Долги тоже переходят по наследству. Часто наследники отказываются от наследства именно потому, что долги наследодателя превышают тот состав наследственного имущества, который они могли бы получить. Но при этом надо знать, что наследник отвечает по долгам наследодателя лишь в пределах стоимости того имущества, которое он получает. То есть, если наследуемое имущество оценивается в 300 тысяч рублей, а долг — 1 миллион, то погашение долга будет проходить только в пределах стоимости наследуемого имущества – 300 тысяч рублей.

        Можно ли отказаться от наследства?

        — Да, можно. Нередко гражданин игнорирует факт открытия наследства, не обращается к нотариусу — и тогда причитавшаяся ему доля в наследстве автоматически распределяется поровну между остальными наследниками. Бывает, гражданин желает отказаться в пользу кого – ни будь из наследников, и тогда доля последнего увеличивается. Но это должен быть активный отказ: в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя гражданин должен поспешить заявить об отказе в пользу другого наследника.

        А если гражданин желает наследовать только лучшую часть в наследстве?

        — Наследование в РФ универсальное, закон требует: либо гражданин все наследство принимает, либо от всего отказывается. Не допускается выбор чего-то, более ценного из наследуемого имущества.

        Какие возрастные категории граждан наиболее часто обращаются к нотариусу с просьбой удостоверить завещание?

        — К сожалению, в большинстве случаев составить завещание люди соглашаются, когда жизненные силы уже их покидают. При этом инициаторами вызова нотариуса домой к тяжело больному человеку, как правило, являются родственники. Поэтому нотариусы нередко отказывают гражданам в услуге составления завещания на дому, поскольку состоянии завещателя вызывает сомнение, что пожилой человек хорошо понимает, что происходит вокруг. В последнее время в Новосибирске проявляется тенденция, когда вполне молодые и успешные люди составляют завещание. Отметим, что удостоверенное нотариусом завещание завещатель может изменять сколько угодно раз, по своему желанию, или отменить его совсем.

        Что можно завещать своим потомкам?

        — Любое движимое и недвижимое имущество, имущественные права и авторские права. Домашние животные как объект завещания законом не рассматриваются.

        Общие положения наследования по завещанию Текст научной статьи по специальности « Право»

        Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Желонкин Сергей Сергеевич

        В статье на основе анализа действующего законодательства рассматриваются особенности наследования по завещанию . Автор раскрывает юридические свойства завещания и юридическую характеристику отдельных видов завещаний .

        Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Желонкин Сергей Сергеевич

        General provisions testamentary

        On the basis of analysis of existing legislation are considered particularly testamentary succession. The author reveals the properties of legal wills and legal characteristics of certain types of wills.

        Текст научной работы на тему «Общие положения наследования по завещанию»

        ?Гражданское право, гражданский процесс

        УДК 347.65/.68 С.С. Желонкин*

        Общие положения наследования по завещанию

        В статье на основе анализа действующего законодательства рассматриваются особенности наследования по завещанию. Автор раскрывает юридические свойства завещания и юридическую характеристику отдельных видов завещаний.

        Ключевые слова: наследование, завещание, наследодатель, наследники, нотариальное удостоверение.

        S.S. Zhelonkin*. General provisions testamentary. On the basis of analysis of existing legislation are considered particularly testamentary succession. The author reveals the properties of legal wills and legal characteristics of certain types of wills.

        Keywords: inheritance, will, the testator, heirs, notarization.

        Прежде чем мы перейдем к характеристике понятия завещания, следует отметить, что в юридической литературе данный термин не имеет однозначного восприятия. С одной стороны -практической — под ним следует понимать документ, в котором наследодатель сделал определенные распоряжения, а с другой — теоретико-правовой — завещание является юридическим фактом (конкретное жизненное обстоятельство) в виде юридического акта (действия), наличие которого опосредует после смерти наследодателя возникновение наследственных правоотношений [1, с. 51-52].

        В этой связи следует отметить, что, употребляя данный термин, мы должны уточнять, в каком значении говорим о нем. Поэтому сначала проанализируем завещание как юридический факт, а затем — как документ.

        Под завещанием следует понимать юридически значимые действия физического лица (гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему имущественными, а в ряде случаев неимущественными правами и обязанностями на случай своей смерти.

        Юридическая характеристика завещания:

        1) относится к юридическим фактам категории односторонних сделок, т.е. случаев, когда для возникновения правоотношения достаточно волеизъявления одно лица, в нашем варианте -наследодателя [2, с. 44];

        2) носит характер срочной сделки под отлагательным условием. Возможность вступления в права наследования обусловлена наступлением конкретного обстоятельства — смертью наследодателя, без этого события факт составления завещания не будет иметь никакого юридического значения;

        3) обладает свойством фидуциарности, т.е. может выполняться только лично. В данном случае имеется в виду, что составление завещания не допускает использования института представительства (ни законного, ни договорного);

        4) требует наличия у завещателя полной дееспособности. Лицо должно либо достичь совершеннолетия (18-летия), либо состоять в браке до достижения данного возраста, либо быть эмансипированным, а также не быть признанным судом полностью недееспособным или ограниченно дееспособным. В юридической литературе вопрос о лишении возможности несовершеннолетних от 14 до 18 лет, а также ограниченно дееспособных совершать завещание является остро дискуссионным, поскольку, согласно нормам гражданского законодательства, данные лица наделены рядом правовых возможностей, позволяющих им реализовывать достаточный

        * Желонкин, Сергей Сергеевич, преподаватель кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук. Адрес: Россия, 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1. E-mail: [email protected]

        * Zhelonkin, Sergey Sergeyevich, Lecturer, Department of Civil Law University of St. Petersburg the Russian Interior Ministry, PhD. Address: Russia, 198206, St-Petersburg, Pilot Pilyutov str., 1. E-mail: [email protected]

        © Желонкин С.С., 2014

        комплекс имущественных прав (например, права несовершеннолетнего от 14 до 18 лет распоряжаться собственным заработком) [3, с. 45; 9, с. 85-86];

        5) совершается без участия третьих лиц (принцип раздельности составления завещания). В практике встречаются случаи, когда лица, владеющие имуществом на праве общей собственности (например, супруги), желают составить совместное завещание, однако указанное обстоятельство признается законом недопустимым;

        6) при составлении завещания законодательство не требует подтверждения права собственности на объекты гражданских прав, которые будут переходить в порядке наследования. Тем самым законодатель попытался максимально упростить процедуру реализации права оставить распоряжения на случай своей смерти без дополнительных организационно-технических формальностей;

        7) при совершении завещания допускается возможность распоряжения пока еще не имеющимися у наследодателя в наличии имущественными и неимущественными правами. Предполагается, что указанные блага могут возникнуть в будущем, а потому закон, максимально либерально подходя к решению данного вопроса, не запрещает конкретно указать виды имущества, которые завещает наследодатель, хотя у него их нет в наличии;

        8) в отношении возможности составления завещания действует принцип его свободы. Он имеет наиболее серьезное значение в рамках правового регулирования данного института наследственного права, поэтому исследуем его более детально.

        Основные положения принципа свободы завещания.

        1. Действие данного принципа проявляется прежде всего в том, что действующее законодательство предоставляет право выбора наследодателю в возможности самого факта составления либо несоставления завещания. Обязательности оставления прижизненных распоряжений относительно прав и обязанностей лица законом не предусмотрено.

        2. Наследодатель имеет право завещать принадлежащие ему материальные и нематериальные блага любым лицам. В качестве наследников по завещанию могут выступать различные физические лица (в т.ч. необязательно супруг и родственники), юридические лица, публично-правовые образования, международные организации.

        3. При составлении завещания в пользу нескольких наследников наследодатель вправе определить для них любые по объему наследственные доли, завещать конкретные виды имущества либо их часть.

        4. В рамках действия принципа свободы завещания наследодатель имеет право лишить одного, нескольких или всех наследников по закону их права на наследство. Кроме того, у него имеется возможность ограничить их потенциальную долю в наследстве. Исключением является законодательное положение об обязательном наследовании, согласно которому определенные лица (в основном близкие родственники наследодателя) независимо от содержания завещания, лишающего либо ограничивающего их наследственные права, имеют возможность получить часть наследственного имущества.

        5. Наследодатель вправе оставить завещательные распоряжения, касающиеся определенных обстоятельств, наличие которых делает возможным вступление наследника в права наследования либо обязывает после такого вступления осуществить определенные действия (например, распоряжение о порядке проведения похорон; подназначение одному наследнику другого; обязанность обеспечить проживание в перешедшей по наследству квартире кого-либо из лиц, названных наследодателем, и др. [4, с. 34]).

        6. При составлении завещания наследодатель вправе определить условия в зависимости от наличия или отсутствия которых наследник имеет право приобрести наследство (вступление наследника ко дню открытия наследства в брак либо, наоборот, отсутствие такового и др.). Теорией наследственного права выработаны критерии, которым должны отвечать условия вступления в права наследования [4, с. 34]): 1) правомерность; 2) выполнимость; 3) соответствие моральным принципам общества. При несоответствии условий указанным критериям они могут по решению суда быть признаны несуществующими.

        7. Проявлением принципа свободы завещания также является возможность в любой момент отменить или изменить ранее составленное завещание путем его полной отмены, замены наследников либо частичных корректив, связанных с перераспределением прав и обязанностей наследников.

        8. У наследодателя существует возможность составления нескольких завещаний, каждое из которых может как противоречить, так и не противоречить ранее составленным. При наличии противоречий в нескольких завещаниях действительным считается то, которое составлено позже. При отсутствии противоречий все они считаются юридически значимыми и применяются самостоятельно, в этом находит свое выражение принцип сопоставимости нескольких завещаний (например, в одном завещании наследодатель завещал Р. холодильник, а во втором П. — телевизор).

        9. При составлении завещания наследодатель не обязан распределять между наследниками все принадлежащее ему имущество, он имеет право отдать распоряжения относительно одной или нескольких вещей, а оставшаяся часть имущества, соответственно, будет наследоваться по закону.

        10. Составление завещание не обязательно должно сопровождаться разглашением его содержания третьим лицам, в т.ч. и тем, которые являются наследниками, — в этом частично находит свое проявление принцип тайны завещательных распоряжений.

        Форма завещания. Выше мы остановились на характеристике понятия и юридических свойств завещания, которые раскрывают его сущностные и содержательные стороны. Далее нам необходимо остановиться на общих требованиях законодательства, предъявляемых к порядку оформления

        завещания, причем мы проанализируем лишь те позиции, которые касаются любого из завещаний независимо от его вида, а в дальнейшем исследуем особенности форм различных завещаний.

        Требования, предъявляемые к порядку оформления завещания.

        Во-первых, обязательно письменная форма завещания. В отличие, например, от ряда государств исламского мира, в которых возможно оглашение своей последней воли наследодателя в присутствии нескольких свидетелей и этого будет достаточно, чтобы завещание имело юридическую силу, в России не допускается выполнение завещания в устной форме.

        Во-вторых, обязательно нотариальное удостоверение завещания. Нотариус в Российской Федерации является должностным лицом, наделенным правом совершения различных правовых действий, которые придают этим действиям более высокую юридическую значимость. В качестве исключений допускается удостоверение завещания лицами, которым такое право предоставлено законодательством (главы органов местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации), их действия аналогичны действиям нотариусов.

        Несоблюдение вышеуказанных требований о письменной форме и обязательном нотариальном удостоверении завещания влекут в соответствии с действующим законодательством его ничтожность, т.е. юридическое безразличие и невозможность принятия наследства заинтересованными лицами [5, с. 22].

        В-третьих, при удостоверении завещания могут присутствовать свидетели. В ряде случаев их наличие является обязательным, например, при удостоверении завещания лицами, которым такое право предоставлено законом, в частности начальником исправительного учреждения в отношении завещаний осужденных к лишению свободы. Устанавливая такое правило, законодатель преследовал двойственные цели: с одной стороны, создание гарантий наследодателю, который желает обезопасить будущих наследников в случае возможного оспаривания завещания со стороны заинтересованных лиц, а с другой — при обязательности присутствия свидетелей гарантируется соблюдение установленной законом процедуры удостоверения завещания.

        Закон ограничивает возможность ряда лиц выступать в качестве свидетелей при удостоверении завещания:

        1) нотариус (лицо, удостоверяющее завещание);

        2) лицо, в пользу которого сделаны завещательные распоряжения, супруг, дети родители такого лица;

        3) лица, не обладающие дееспособностью в полном объеме (например, малолетние);

        5) лица с физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать характер происходящего (например, слепые, глухие и др.);

        6) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание (за исключением закрытого завещания, т.е. такого, которое удостоверяется нотариусом в закрытом конверте без ознакомления с его содержанием);

        В том случае, когда наличие свидетеля по закону является обязательным, то его отсутствие, а также несоответствие вышеуказанным требованиям, влечет возможность оспаривания в дальнейшем завещания в суде.

        В-четвертых, при удостоверении завещания лиц, имеющих физические недостатки, неграмотных, страдающих тяжелым заболеванием, не позволяющим собственноручно подписать данный документ, возможно использование рукоприкладчика — лица, которое от имени наследодателя выполнит действия, связанные с правильным оформлением завещания. В этом случае в завещании указываются причины, по которым наследодатель не смог подписать завещание, а также фамилия, имя, отчество и место жительства рукоприкладчика в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Предполагается, хотя это и прямо не указано в законе, что к рукоприкладчику должны предъявляться те же требованию, что и к свидетелю, удостоверяющему завещание.

        В-пятых, при составлении завещания в обязательном порядке указываются место и дата его удостоверения, исключением является лишь закрытое завещание.

        Юридическая характеристика отдельных видов завещаний. Действующее законодательство достаточно либерально подходит к проблеме регламентации возможности составления различных видов завещаний. Все они подчиняются отдельным юридическим требованиям, которые устанавливают специальную форму и порядок их совершения. Мы уже рассмотрели общие требования законодательства, которые предъявляются к любому виду завещания, поэтому первоначально определим эти виды, а затем остановимся на характеристике каждого из них.

        Виды завещаний: 1) обычное (нотариально удостоверенное) завещание; 2) завещание, аналогичное нотариально удостоверенному; 3) завещание, приравненное к нотариально удостоверенному; 4) закрытое завещание; 5) банковское завещание; 6) чрезвычайное завещание.

        Юридическая характеристика нотариально удостоверенного завещания.

        1. Удостоверяется специально уполномоченным должностным лицом — нотариусом (государственным или частным), руководствующимся в своей деятельности Основами законодательства о нотариате 1993 г. [6], а также ведомственными нормативными документами Министерства юстиции РФ [7].

        2. Сведения об удостоверенном завещании вносятся в соответствующий реестр нотариальных действий.

        3. Завещание может быть составлено самим наследодателем или нотариусом, при его совершении допускается использование рукописного исполнения, а также различных вспомогательных технических печатающих средств (печатная машинка, персональный компьютер с выводом информации на принтер).

        4. Перед подписанием завещание должно быть лично прочитано наследодателем.

        5. При невозможности прочтения (в силу неграмотности, слабого зрения и др.) текст завещания оглашается нотариусом, о чем в завещании делается соответствующая запись с указанием причин невозможности прочтения.

        6. Завещание должно быть собственноручно подписано наследодателем, при невозможности выполнения данных действий используется помощь рукоприкладчика. По правилам осуществления нотариальных действий подпись должна включать в себя фамилию, имя, отчество полностью и роспись наследодателя.

        7. При присутствии во время совершения завещания свидетелей они подписывают текст завещания, нотариус указывает их фамилии, имена, отчества, места жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

        8. Рукоприкладчик и свидетели (если они присутствуют при удостоверении завещания) под роспись предупреждаются о недопустимости разглашения тайны завещания. Юридическими последствиями таких действий является возможность дальнейшего привлечения указанных лиц к гражданско-правовой ответственности.

        9. Наследодателю под роспись (либо подписывается рукоприкладчик) объявляются положения законодательства о необходимом (обязательном) наследовании, согласно которому существует круг социально близких лиц, наследующих долю в имуществе вне зависимости от содержания завещания, лишающего или ограничивающего их в праве на наследство.

        Юридическая характеристика завещания, аналогичного нотариально удостоверенному.

        Законодательством предусмотрена возможность совершения завещаний, аналогичных (тождественных) нотариальным. В данной ситуации завещания удостоверяются должностными лицами в порядке, предусмотренном для осуществления нотариальных действий, и влекут юридические последствия, тождественные тому, как если бы завещание удостоверялось нотариусом. Законом предусмотрено два таких случая:

        1) при отсутствии в населенном пункте нотариуса обязанности по удостоверению завещаний исполняют уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления. Нормативной основой совершений указанных действии являются ГК РФ, Основы законодательства о нотариате, приказ Минюста России от 27 декабря 2007 г. № 256 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов» [7];

        2) при возникновении необходимости совершения завещания за пределами Российской Федерации на территории иностранного государства возможно осуществление указанных действий должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации за рубежом. Нормативной основой является Консульский устав, который определяет компетенцию и порядок осуществления данных действий указанными учреждениями.

        Юридическая характеристика завещания, приравненного нотариально удостоверенному.

        Особенностью данных видов завещаний является тот факт, что они не могут быть совершены в обычных условиях, возможность использования такого вида завещания, как правило, связана с нетипичной ситуацией, в которой оказался наследодатель и которая вынуждает его обратиться именно к такому варианту удостоверения завещания.

        1. Законодательство предоставляет право удостоверения завещаний следующим должностным лицам в отношении определенной категории субъектов:

        1) начальник госпиталя, главный врач стационарного лечебного учреждения (больницы, госпиталя, дома престарелых и инвалидов, иного учреждения), его заместитель по медицинской части, дежурный врач — в отношении лиц, находящихся на излечении в данном учреждении или проживающих в них;

        2) капитаны находящихся в плавании судов, плавающих под Государственным флагом России, -в отношении граждан, пребывающих на этом судне. Как представляется, в качестве таковых могут выступать как члены команды, так и иные лица (пассажиры, лица, сопровождающие груз, и др.);

        3) начальники разведочных, арктических и иных экспедиций — в отношении членов указанных экспедиций (но не местного населения);

        4) командиры воинских частей — в отношении: а) военнослужащих (как представляется, не только срочной службы, но и всего личного состава подразделения), а в местах расположения воинских частей, где отсутствует нотариус, также б) лиц гражданского персонала; в) членов семей военнослужащих и гражданского персонала;

        5) начальники мест лишения свободы — исправительных колоний различного режима, тюрем и др. (исходя из буквального толкования закона, следственные изоляторы и изоляторы временного содержания не входят в этот перечень) — в отношении лиц, находящихся в указанных учреждениях. Удостоверение завещаний персонала мест лишения свободы не допускается.

        2. Удостоверять завещания должностных лиц, перечисленных в пунктах 2, 3, 4, в том случае, когда у них самих возникнет такая необходимость, может лицо, на которое в установленном законом порядке будет в соответствии с трудовым законодательством возложено временное исполнение обязанностей вышеуказанных руководителей (например, путем издания соответствующего приказа).

        3. К данному виду завещания в полном объеме применяются правила об удостоверении завещания нотариусом, за одним исключением — при его совершении и подписании обязательно присутствие хотя бы одного свидетеля.

        4. После совершения такого завещания, как представится возможность, оно, переправляется удостоверившим его должностным лицом, через органы юстиции нотариусу по месту жительства наследодателя, а если оно известно, то непосредственно соответствующему нотариусу.

        5.Если лицо, намеревающееся совершить завещание указанного вида, высказывает желание пригласить нотариуса и имеется разумная возможность для этого, то указанные должностные лица обязаны принять все меры для приглашения к нему нотариуса.

        Юридическая характеристика закрытого завещания.

        Закрытое завещание — завещание, содержание которого неизвестно третьим лицам в силу того факта, что удостоверяется нотариусом в запечатанном виде.

        1. Указанное завещание должно быть собственноручно написано и подписано наследодателем под страхом дальнейшей его ничтожности. Исходя из указанной правовой нормы, можно сделать вывод о том, что лица, не имеющие возможности выполнить завещание собственноручно в силу различных причин (неграмотность, физические недостатки и др.), лишаются права его совершения в такой форме.

        2. Текст завещания передается нотариусу в запечатанном конверте, что обеспечивает его конфиденциальность.

        3. При передаче конверта обязательно присутствие двух свидетелей, которые ставят на нем свои подписи (по правилам нотариального делопроизводства подпись включает в себя фамилию, имя, отчество полностью и роспись лица).

        4. Переданный и подписанный свидетелями конверт в их присутствии запечатывается нотариусом во второй конверт, на котором делаются следующие записи: 1) фамилия, имя, отчество, место жительства наследодателя (в соответствии с документом, удостоверяющим личность); 2) фамилии, имена, отчества, места жительства свидетелей (в соответствии с документом, удостоверяющим личность); 3) место и дата принятия завещания; 4) надпись с разъяснением норм закона об обязательном наследовании, удостоверенная подписью наследодателя; 5) надпись с разъяснением норм закона об обязательности собственноручного написания и подписания завещания под страхом его ничтожности.

        5.Нотариусом наследодателю выдается документ, подтверждающий факт принятия завещания.

        6. Завещание подлежит вскрытию и оглашению по представлению свидетельства о смерти наследодателя в течение не позднее чем пятнадцати дней.

        7. Завещание вскрывается в присутствии не менее чем двух свидетелей (закон не требует, чтобы это были свидетели, присутствовавшие при удостоверении данного завещание, хотя такой вариант им не исключается), а также любых лиц из числа наследников по закону.

        8. Непосредственно после вскрытия конверта с завещанием нотариус оглашает его содержание, о чем составляется протокол, содержащий полный текст завещания. Протокол подписывается нотариусом и свидетелями.

        9. Подлинник завещания хранится у нотариуса с целью заведения наследственного дела в случае обращения наследников с просьбой о принятии наследства и последующей выдачи свидетельства о праве на наследство. Наследникам выдаются нотариально удостоверенные копии протокола.

        Юридическая характеристика банковского завещания.

        Указанный вид завещания является установленной законодательством возможностью упрощенного распоряжения (без посещения нотариуса) денежными средствами, которые хранятся гражданами на банковских счетах и вкладах. Нормативным актом, регулирующим порядок и условия оформления такого вида завещаний, является постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» [8]. Проанализируем положения данных правил более детально.

        1. Данный вид завещания может быть использован только при распоряжении денежными средствами, которые находятся в банках на основании договора банковского вклада и банковского счета. Действующий ГК РФ указывает на возможность распоряжения денежными средствами, хранящимися в иных кредитных организациях (страховых компаниях, паевых инвестиционных фондах и др.). Вместе с тем указанные выше правила, исходя из их буквального толкования, распространяют свое влияние лишь в отношении банков, в этой связи спорным в юридической литературе является вопрос о возможности использования анализируемого постановления в отношении иных кредитных организаций.

        2. При совершении данного вида завещания применяется простая письменная форма документа, он может быть выполнен от руки либо при помощи технических средств.

        3. Банковское завещательное распоряжение собственноручно подписывается наследодателем с указанием даты такого подписания. Буквальный смысл нормативных положений правил совершения такого завещания позволяет прийти к выводу, что в данном случае не допускается использование помощи рукоприкладчика, при отсутствии возможности лично подписать завещание наследодателю следует совершить его в нотариальной форме.

        4. Банковское завещание оформляется в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью работника банка, имеющего право совершать операции по счетам и вкладам (например, кассир-операционист), и скрепляется печатью банка. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку с тождественным наименованием, хранящуюся в несгораемом шкафу.

        5. Указанное завещательное распоряжение совершается бесплатно, банк не имеет права взимать какие-либо платежи за осуществление действий по оформлению такого завещания.

        6. Наследодатель впоследствии в любой момент имеет право отменить или изменить ранее составленное банковское завещание, в т.ч. косвенным образом — путем составления нотариально удостоверенного завещания.

        7. Банковское завещательное распоряжение не может отменить или изменить действие ранее либо позднее составленного нотариально удостоверенного (аналогичного или приравненного к нотариально удостоверенному) завещания. Указанные виды завещания в соответствие с положениями законодательства обладают большей юридической силой.

        Юридическая характеристика чрезвычайного завещания.

        Указанный вид завещания впервые предусмотрен российским законодательством и связан с возможностью совершения завещательных распоряжений, когда лицо оказывается в экстремальной ситуации и желает, чтобы после его смерти имущество перешло к определенным лицам.

        1.Совершение данного вида завещание возможно только при наличии следующих обстоятельств: 1) лицо попало в чрезвычайную ситуацию, которая явно угрожает его жизни (находится в предсмертном состоянии, эпицентре стихийного бедствия — наводнения, землетрясения и др.); 2) у него отсутствует возможность совершить завещание в иных формах — экстренно пригласить нотариуса, главного, дежурного врача, капитана плавучего судна и пр. для того, чтобы они удостоверили завещание.

        2. При составлении такого завещания допустимо использование простой письменной формы. В юридической литературе высказывается точка зрения, что в чрезвычайной ситуации указанное завещание не обязательно должно быть выполнено на бумажном носителе, по мнению ряда исследователей, не будет являться нарушением законодательства выполнение надписи на стене, бересте и др.

        3. Чрезвычайное завещание должно быть написано и подписано собственноручно наследодателем (использование помощи рукоприкладчика, технических средств при его выполнении не допускается). Законодатель акцентирует на этом внимание, указывая, что в противном случае такое завещание будет являться ничтожным.

        4. При совершении такого завещания требуется наличие не менее двух свидетелей. Небезынтересным является тот факт, что свидетели не должны подписывать или иным образом удостоверять составленное завещание, само их присутствие служит достаточной гарантией достоверности изложенных в завещании распоряжений.

        5. Чрезвычайное завещание сохраняет свою юридическую силу в течение одного месяца с момента прекращения чрезвычайных обстоятельств (выздоровления лица, окончания стихийного бедствия и др.). После этого оно становится ничтожным, поэтому наследодателю, если он этого желает, следует совершить завещание в иных, предусмотренных действующим законодательством формах (например, нотариально удостоверить).

        6. В случае смерти наследодателя с целью придания чрезвычайному завещанию юридического значения заинтересованные лица (наследники, их законные представители) должны в течение шести месяцев со дня открытия наследства обратиться в суд для признания такого завещания действительным (процедура легитимизации). В случае отсутствия такого обращения в указанный срок данное завещание признается ничтожным и его положения не подлежат реализации.

        7. Чрезвычайное завещание, даже если оно составлено по всем правилам действующего законодательства, не может отменить действие ни одного из названных выше видов завещаний. Поэтому при наличии ранее составленного наследодателем, например, нотариально удостоверенного завещания, чрезвычайное завещание будет признано недействительным.

        Таким образом, наследование, порядок которого определяется завещательной волей наследодателя, подлежащей осуществлению после его смерти, является наиболее полным и сильным выражением свободы распоряжения правом частной собственности и другими исключительными правами, охраняемыми на основе принципов Конституции Российской Федерации (ст.35, 55) и Гражданского кодекса РФ (ст.1, 9). Важно заметить, что порядок наследования по завещанию урегулирован более детально, чем по закону. Такие изменения в структуре самого закона связаны с переходом к рыночным отношениям, укреплением частной собственности и снятием ограничений по ее распоряжению самим владельцем.

        1. Наследственное право : пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. Н.А. Волковой, А.Н. Кузбагарова. — 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Юнити-дана, 2009. — 247 с.

        2. Смирнов, В. И., Желонкин, С. С. Историко-правовое развитие учения о сделках, как одном из юридических фактов // Современная наука. — 2010. — № 3. — С. 43-47.

        3. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-дана, 2007. — 847 с.

        4. Наследственное право : учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. — М.: Юстицинформ, 2014. — 134 с.

        5. Желонкин, С. С. Несоответствие сделки закону или иным правовым актам как основание ее недействительности // Современная наука. — 2010. — № 2. — С. 21-23.

        6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1) (ред. от 21 декабря 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 52 (ч. I). — Ст. 5038

        Зелиско А.В. Предпринимательские юридические лица частного права: проблемы отсутствия.

        7. Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. № 256 (ред. от 3 августа 2009 г.) «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов» // Российская газета. — 2008. — 11 янв. — № 3.

        8. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 22. — Ст. 2097

        9. Семейное право : пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Д.И. Ивашин, И.И. Кубарь, С.С. Желонкин. — М.: Юнити-дана, 2010. — 167 с.

        УДК 347.191.1 А.В. Зелиско*

        Предпринимательские юридические лица частного права: проблемы отсутствия единого вектора правового регулирования

        В статье рассматриваются проблемы последовательности и правового регулирования юридических лиц частного права, основной целью которых есть получение прибыли. Установлено, что существующая в сфере деятельности юридических лиц частного права «полисистемность» требует дополнительной разработки общих понятий и конструкций, направленных на унификацию действующего законодательства. Автором проанализированы существующие в законодательстве и доктрине понятия «общество», «предприятие», а также обоснована необходимость разработки «конструкции предпринимательских юридических лиц частного права», использование которой позволит привести к единому знаменателю все организационно-правовые формы юридических лиц частного права, направленные на получение прибыли, и которые функционируют в данное время в разных системах координат.

        Ключевые слова: юридическое лицо, общество, предприятие, предпринимательское юридическое лицо частного права, система, унификация.

        А.У.Zelisko*. The enterpreneurial legal entity of Private Law: problem of standardization of legal adjusting. In the article the problems of legal adjusting of the legal entities of Private Law are described. The main goal of these legal entities are the income. It is established, that activity of the legal entities of Private Law can be characterized by different legal systems. This fact requires additional development of the general concepts for standardization of the current legislation. The author has analyzed the general conceptual definition of legislation and science as «company» and «enterprise». It is argued, that it is vital for the modern science to develop the new conceptual definition as «the enterpreneurial legal entity of Private Law». This concept may be used for standardization of all forms of the legal entities of Private Law, which are aimed to get the income. These forms of the legal entities of Private Law now are functioning in the different legal flatnesses.

        Keywords: legal entity, company, enterprise, entrepreneurial legal entity of Private Law, system, standardization.

        Законодательство Украины в течение последних двадцати лет проходило этап активного формирования и наработки доктринальных и практических положений относительно деятельности предпринимательских юридических лиц частного права. Указанные образования вполне естественно оказались в эпицентре законодательных процессов ввиду того, что они являются эффективным инструментом развития бизнеса в государстве и порождением рыночной экономики. Однако стремительность создания законодательной основы деятельности исследуемых нами юридических лиц определила в конечном результате расхождения в практике и научной доктрине.

        Констатированная ситуация вызвана также фактором специфики правового регулирования предпринимательских юридических лиц частного права на Украине, которая отражается в наличии двух кодифицируемых нормативных актов — Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины, устанавливающих две разные системы юридических лиц частного права. Поэтому на сегодня одной из основных задач в сфере систематизации действующего законодательства выступает доктринальная

    Смотрите так же:  Приказ минэкономразвития 30

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *